Происхождение и развитие права наследства ix xх века

Опубликовано: Декабрь 25, 2013

История возникновения и развития наследственного права

Происхождение и развитие права наследства ix xх века

Вопрос наследования имущества является очень важным и затрагивает интересы абсолютно каждого физического и юридического лица, а также государства в целом. Именно поэтому институт наследования является одним из древнейших общественных институтов. Упоминания о нем можно встретить уже в первых письменных источниках, дошедших до нашего времени, а именно в египетских папирусах.

В зависимости от жизни социума, его политических и экономических условий, получало свое развитие и наследственное право. Так во времена первобытнообщинного строя ему очень сложно было появиться, потому что наследовать еще было практически нечего. Те примитивные орудия охоты и рыболовства, которые уже существовали, передавались от отца к сыну. Но оставались они в пределах рода не в силу норм права, а в силу традиций и по сложившемуся многовековому укладу жизни. Осуществлялась такая передача не по государственному принуждению, а по воле более авторитетных членов группы и из-за боязни гнева богов. Того, кто нарушал установившийся обычай, изгоняли из общины, тем самым обрекая на верную смерть. По существующим сегодня гипотезам в первобытном обществе главенствующее положение занимала женщина, то есть устанавливался матриархат. Это означает, что наследство доставалось сородичам по материнской линии. При этом самые ценные личные вещи хоронились вместе с телом их хозяина.

По настоящему наследственное право могло появиться только после перехода от собственности общинной к собственности частной. И случилось это в 7 - 5 веке до нашей эры. Этот период еще в научной литературе называют неолитической революцией.

Можно выделить несколько основополагающих принципов, с которыми связано данное появление. Во-первых, осуществляется переход к товарному производству. Во-вторых, исчезает уравнительная система распределения ценностей. В-третьих, община теряет часть своей значимости в пользу семьи, которая становится новой ячейкой формирующегося общества.

С этого же времени начинает свое развитие право собственности на недвижимое имущество. Здесь тоже выделяются свои причины. И главной из них можно назвать переход от кочевого образа жизни к оседлости.Следствием чего стало формирование постоянных поселений. Развивающееся земледелие и скотоводство требовало наличия у семьи постоянных пахотных земель и пастбищ для скота.

В 5 – 4 веках до нашей эры зачатки своего развития получает классовое общество.

Наследственное право в это время представляет собой абсолютное правопреемство. Это означает, что наследовалась вся совокупность как имущества, так и долгов.

Для этого времени выделяются свои факторы, которые в большей мере оказали свое влияние на развитие института наследования. Так с появлением государственности зарождается и особый институт, который поддерживает силу закона через нормы права. Получает свое окончательное закрепление социальное расслоение общества. Еще достаточно сильны религиозные верования в связь живых и мертвых, поэтому долговые обязательства умершего родственника свято исполнялись.

Если посмотреть на свод законов Вавилонии, который является по некоторым данным первым письменным источником права, то там невозможно найти упоминаний о наследовании по завещанию. Однако в нем оговаривается, что отец может передать одному из сыновей большую долю по сравнению с другими в порядке дарения. В статье 168 также говорится, что отец мог и совсем лишить своего сына наследства, если мог доказать наличие необходимых для этого оснований. В законах Хаммурапи в первую очередь наследовали сыновья, которые получали одинаковые доли и должны были обеспечить достойную жизнь своих сестер. И только при отсутствии сыновей наследовать разрешалось дочерям. Жена умершего считалась стоящей на одной ступени наследственной лестницы с сыновьями. Она наследовала наравне с ними, но помимо этого получала назад еще и свое приданное. Внуки становились наследниками только в том случае, если на тот момент не осталось в живых их отцов.

Есть еще один любопытный источник права, в котором отводится место описанию порядка наследования и завещания. Это свод законов Древних Афин, написанный в 6 веке до нашей эры царем Солоном. В нем оговаривается ограничение на право завещания. Завещать было дозволено лишь тем, у кого не было живых сыновей. Женщины составлять завещание не имели права.

Если рассматривать все законодательство рабовладельческого периода, то наиболее проработанным представляется римское право. Идеалы и ценности семейной жизни в Древнем Риме прошли долгий путь развития.

Первым источником римского права считают законы 12 таблиц. В них была закреплена общность всего имущества, которое принадлежало семье. В целом римское право о наследовании подразделяют на 4 периода развития: цивильное наследование, наследование по преторскому эдикту, наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству и наследование по юстиниановскому законодательству.

Сегодня в большинстве стран мира наследственное право включают в отрасль частного права. Его рассматривают как совокупность норм, регулирующей порядок передачи прав и обязанностей покойного человека другим лицам. Но наследование все же становится больше способом приобретения прав.

В последние полвека законодательство в области наследования претерпело ряд существенных изменений. Это очень важно отметить, так как эта отрасль права считалась всегда одной из самых инертных. На основе анализа произошедших изменений можно выявить ряд общих тенденций.

Главным изменением стало расширение сферы государственного участия в наследовании имущества. Это стало возможно благодаря увеличению налога на наследство, а также ограничению количества наследников по закону. Следовательно, государство имеет теперь больше возможностей получить выморочное имущество. Из менее значимых изменений можно отметить увеличение прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. Так права усыновленных и внебрачных детей были приравнены к правам законнорожденных.

Между практикой наследования разных стран существуют значительные различия. Так в США, например, все имущество, оставшееся после смерти человека, переходит сначала к его личному представителю. А наследники получают только его часть, которая осталась после погашения всех долговых обязательств покойного.

Нормы, регулирующие вопросы наследственного права, чаще всего включаются в кодексы гражданского права. Правда есть некоторые особенности. В Америке эта правовая отрасль полностью отдана под юрисдикцию штатов. И во многих из них законы, регулирующие правоотношения в области наследственного права, включены в местные своды законов. Интересен в данном отношении пример штата Луизианы. Здесь по сей день действует французская правовая система. Различие законов в различных штатах вызывает ряд проблем. Поэтому в последние годы был разработан проект унифицированного закона. Правда принят он еще далеко не во всех штатах.

На сегодняшний день в абсолютном большинстве стран главным источником возникновения наследственных отношений являются закон и завещание умершего.

Отношения в области наследования и завещания имущества, так же как и все другие общественные отношения, испытывают на себе влияние религии. С этой точки зрения интересен пример ислама. По законам шариата человек должен прожить свою жизнь так, чтобы не оставить после себя никаких долгов. Если состояние здоровья не позволяет погасить долговые обязательства, то человек должен оставить распоряжение о том, чтобы из оставшегося после него имущества это сделали наследники. Это обязанность возлагается на старшего сына. Если же нет у покойного родственников, то исполнителем воли может быть назначен посторонний человек. Его услуги оплачиваются из средств умершего. Ислам запрещает полное лишение родственников права на наследство. Нельзя лишить наследства и одного из обязательных наследников в пользу другого. Отец не может завещать все одному из своих детей, если их в семье несколько.

Развитие наследственного права в России носило неоднозначный характер. Так во времена первого славянского свода законов «Русской Правды» наследовать могли только члены семьи. Имущество одиноких людей переходило в руки того, кто олицетворял общественную власть.

Ситуация начинает меняться к 16 веку. К этому времени расширяется круг возможных наследников. Завещать свое имущество теперь может любой член семьи.

В 1714 году производится унификация общих принципов данной сферы общественной жизни. Завещать теперь разрешалось только старшему сыну. Дочерей допускали к наследованию только при отсутствии сыновей. Если человек не успел оставить завещания, то действовали по тому принципу, что недвижимое имущество доставалось старшему сыну, а движимое делилось между остальными.

В начале 19 века наследование стало производится по степени родства. При отсутствии первоочередных наследников к наследованию привлекаются родственники боковой линии. Если же близких не оставалось совсем, то имущество переходило в ведение губернии.

В 1918 году институт наследования был упразднен. Признали его необходимость только после вступления в силу Гражданского кодекса 1922 года. Снова устанавливалось, что наследовать могли близкие родственники. Но большое значение теперь отводилось и для иждивенцев, находящихся на попечении умершего. Они получали все имущество, если остальные претенденты на наследство были работоспособными. В пользу посторонних лиц составить завещание было невозможно. А в 1928 году было официально разрешено завещать свое имущество государству.

В 1945 году были закреплена очередность наследования. К первоочередным наследникам относились дети, супруг, нетрудоспособные родители и иждивенцы. Трудоспособные родители относились уже ко второй очереди наследования. В третью очередь входили братья и сестры покойного. Было разрешено составлять завещание в пользу посторонних лиц, но только при отсутствии перечисленных выше наследников.

В СССР нормы наследственного права всегда сильно отличались от общемировых. Причиной этого было то, что была объявлена скорая победа социализма. Это вызвало бы и отмирание частной собственности.

Тотальный переворот в законодательстве в 90-х годах был связан с изменением курса развития страны, ориентацией его на рыночную экономику. Изменения затронули и гражданское право.


Третья часть действующего Гражданского кодекса целиком посвящена наследственному праву. Она вступила в силу с 1 марта 2002 года. С этого года получили свое закрепление новые принципы наследственного права. Принцип универсальности, который означает, что наследуются не только права, но и обязанности. Принцип свободы завещания, то есть свое имущество теперь можно завещать любому человеку. Принцип диспозитарности, означающий, что наследник сам решает принимать наследство или отказаться от него.

Наследственное право Древней Руси

История возникновения наследственного права

Корни зарождения института наследования уходят в первобытнообщинный строй, который являлся первой в истории человечества общественно-экономической формацией. В первобытнообщинном строе институт наследования начал свое формирование. На ранних этапах развития института наследования, когда потребности людей и средства их удовлетворения были скудными, наследования в современном понимании еще не существовало, потому что наследовать было еще нечего. Однако в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли. Во владении и пользовании рода и племени оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени). См. Смоленский М.Б. Наследственное право / М.Б. Смоленский, С.Ю. Акопян. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - С. 13.

Но возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Соблюдение их обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, авторитетом наиболее влиятельных членов рода.

У русского народа первобытнообщинный строй сохранялся дольше, чем у большинства других народов. Лишь в IX веке первобытнообщинный строй (минуя рабовладельческий) заменился феодальным и образовалось государство Киевская Русь. Этот запоздалый переход к новой общественной формации, естественно, отразился и на развитии права. Как и у других народов, один из главных источников права у славян - обычай. См. Белковец Л. П. История государства и права России. Курс лекций / Л.П. Белковец, В.В. Белковец. -- Новоси-бирск, 2000. - С. 15. Когда обычай санкционируется государственной властью (а не просто мнением, традицией), он становится нормой обычного права. Эти нормы могут существовать как в устной, так и в письменной форме.

Источники права Киевской Руси - это договора Руси с Византией. В этих международно-правовых актах нашли отражение нормы византийского и древнерусского права.

Договор Руси с Византией 911 года - говорит об "обряжении" - наследование по завещанию. "Если кто умрет, не распорядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него не будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сделает завещание, то возьмет завещанное ему тот, кому написал наследовать его имущество, и да наследует его". Русско-византийский договор 911 г. // История России. Мультимедиа-учебник / http://www.history.ru/content/view/1369/87/ Судя по договору 911 года, сначала новый порядок наследования получил распространение среди дружинников (в частности, среди находившихся на службе в Византии). Но мнение ученых по поводу признания этого договора источником наследственного права Руси не однозначны. Известный русский ученый Цитович П.П. на основе анализа этих договоров делает вывод, что они не являются источниками русского права наследования: "Для нас по крайней мере ясно, что история догм русского права наследования не может быть начата с этих памятников, и не может прежде всего потому, что она не может же начинаться где-то за пределами Русской земли. Памятники эти не суть документы русского права, и потому содержание некоторых из имеющихся в них постановлений о наследовании может быть лишь поводом, а никак не материалом для того, чтобы пускаться в какие-нибудь догадки и предположения о русском наследовании до Русской Правды". Цитович П.П. Значение договоров русских с греками в истории русского наследственного права // Наследственное право. - 2009. - № 1. - С.13.

Характеризуя наследственное право Древней Руси, хочется отметить, что нормативно-правовые акты того времени знают наследование по завещанию и наследование по закону или обычаю. Наследование называлось "задница", или статок, то есть то, что остается после смерти человека. Древнерусское государство и право. Учебное пособие. Под редакцией кандидата юридических наук, доцента Т.Е. Новицкой. - М. Издательство «Зеркало», 1998. - С.45.

Закон о наследстве по завещанию ясно свидетельствует, что на Руси в то время имущество принадлежало лицу, а не роду ибо если бы имущество принадлежало роду, то не было бы места для завещания: член рода не мог бы распоряжаться и отдавать в собственность после своей смерти то, на что и сам не имел права собственности при жизни. Наследство же по закону указывает на то, что родственные отношения и в то время имели такое же значение, какое они имеют ныне, то есть что закон не отрицал права родственников на имение после умершего, если тому не противоречило завещание. При наследовании по завещанию определялась доля каждого из сыновей, в то время как в случае отсутствие завещания это сделать они должны были сами.

Таким образом, уже в Х веке сформировались и закрепились оба института наследования: по завещанию и закону. Причем, завещание являлось письменным актом, а наследниками по закону признавались те из ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной мести.

Наследственное право: понятие, принципы и становление в России

История права наследования в Древней Руси

Происхождение и развитие права наследства ix xх века

Основы современного права наследования пришли к нам из далекого прошлого. Уже первые племена восточных славян пользовались правом наследования. Преемниками движимого и недвижимого имущества оглашались близкие родственники, которым вменялась в обязанность отомстить за смерть сородича. Имелись в древней Руси и завещания - они должны быть написаны наследодателем.

Более подробно параметры наследственного права прописаны в первом своде русских законов – «Русской Правде». Наследством считались только скот, челядь, различные приспособления и механизмы (движимое имущество), а вот земля (недвижимое имущество) принадлежала всему роду и по наследству не передавалась. Принцип первородства не упоминался, все сыновья имели равные доли наследования, а муж не мог претендовать на наследство своей супруги.

Наследники в допетровской Московии

Происхождение и развитие права наследства ix xх века

Следующим изменением послужили каноны наследственного права, изложенные в «судебниках» Ивана Грозного. В этом документе имелись нормы расширяющие понятие наследования. К примеру:

  • в круг наследников вписывались родственники по боковым линиям (дядья и тети, кузены, внуки и племянники, например)
  • на имущество могли претендовать все родственники до пятого колена
  • существовало ограничение правомочий основного наследователя за счет изъятия некоторых частей имущества
  • завещания могли указывать не только на основного наследника, но и содержать распоряжения для выделения части имущества в пользу легатариев – отказополучателей.
  • Знаете ли вы что: впервые наследником могли объявляться не кровные родственники, а церковь и даже царь!

    Европейские законы Петра І

    Происхождение и развитие права наследства ix xх века

    Следующие принципиальные изменения в порядок наследования внес Петр І. Свое видение о принципах наследования он взял не из древнерусских традиций, а из постулатов европейского права. В 1714 году был издан указ в единонаследии, согласно которому были введены принципиально новые формы наследования в дворянском сословии.

    По новым правилам, недвижимое имущество наследует один родственник, и сыновьям отдавалось предпочтение. Движимое имущество дробилось и наследовалось кем угодно.

    Этот указ вызвал большое роптание в среде дворянства, и Анна Иоанновна, опасаясь бунта, отменила данный указ. А Екатерина ІІ внесла новые поправки в законы о наследовании.

    Законы наследования XVIII - XIX века

    Происхождение и развитие права наследства ix xх века

    В начале ХІХ века все изменения и поправки, собранные со времен Соборного уложения, были систематизированы и приведены в стройную логическую систему. Был издан Единый свод законов Российской империи, согласно которому вводились новые нормы наследственного права.

    Например, впервые было дано четкое определение наследства, очерчивались требования к наследодателю, появился ряд вводных норм, характеризующих степень притязаний наследников по родственным и кровным признакам.

    Интересно знать: по сути своей наследственное право 1835 года оставалось сословным и феодальным, несло в себе черты архаичности и древних традиций.

    Наследственное право в ХХ веке

    Происхождение и развитие права наследства ix xх века

    В ХХ веке, после двух революций, наследственное право претерпело ряд кардинальных преобразований:

  • полный запрет наследования, отраженный в декрете 1918 года «Об отмене права наследования»
  • частичное восстановление наследственного права в 1922 году - период НЭПа
  • указ о наследниках по закону и завещанию 1945 года разрешал включать в круг наследников посторонних лиц
  • гражданский кодекс 1961 года отменял притязания кровных родственников и разрешал завещать собственное имущество в пользу любого физического лица, вне зависимости от наличия родства.
  • Важно знать: изменения в имущественном праве в ХХ веке отражали отношение государства к индивидуальной свободе и приватной собственности.

    Наследственное право сегодня

    Происхождение и развитие права наследства ix xх века

    Схема наследства (нажмите, чтобы увеличить)

    В настоящее время наследственное право в России действует с 2002 года. Его принципы заключаются в следующем:

  • принцип универсальности: все наследство переходит к наследникам одновременно и в полном объеме. Наследуется не только имущество, но и обязательства наследодателя
  • принцип свободы завещания: каждый распоряжается собственным имуществом, и каждый может воздержаться от такого действия. В наследство можно включить и все имущество, и какую-либо его долю. Стать наследником умершего может любой человек, но Закон действие данного принципа ограничивает соблюдением прав «необходимых» наследников, которым имущество выделяется по умолчанию, например, несовершеннолетние дети, или нетрудоспособные родственники. Этот принцип накладывается на третий принцип – охраны прав родственников
  • принцип соблюдения прав родственников очерчивается в очередности притязаний на наследство. Интересы наследников не должны вступать в противоречие с реальными доходами наследодателя, с интересами других лиц (кредиторов, например)
  • принцип свободы наследования проявляется как свобода выбора наследников. Каждый человек, указанный в завещании, может отказаться от наследства или принять его. При этом отказное имущество и обязательства будут разделены между другими наследниками
  • принцип выполнения воли наследодателя выражается в исполнении завещательных пожеланий. Исходя из этого принципа во внимание может приниматься не только реальная, но и предполагаемая воля наследодателя.
  • Все данные принципы лежат в основе современных российских норм законодательного права.

    Происхождение и развитие права наследства ix xх века

    Основополагающими документами для их исполнения являются:

  • Конституция РФ (ст.35)
  • Гражданский кодекс РФ
  • Налоговый кодекс РФ
  • Положения и указы Президента РФ и Постановления ГД
  • Другие нормативные акты.
  • Наследственные нормы прошли долгий путь – от родовых традиций до современных норм. Постоянная корректировка современных принципов наследования позволяет применить передовые принципы законодательства и лучше защищать права наследодателей и лиц, указанных в завещании.

    Предлагаем Вам посмотреть видео о том, кто такой нотариус и какие его основные функции:

    Тема 15. Происхождение и развитие права наследства. IX–XVII век

    Раздел 1. Особенности наследственного права в Древнерусском государстве: техника наследования по закону и завещанию

    Раздел 2. Изменение в наследственном праве в новгородско-псковских землях

    Раздел 3. Развитие наследственного права в Московском царстве, особый порядок наследование недвижимости (земли)

    Заключение (необходимо показать основные тенденции развития наследственного права в данный период)

    Примечание. Основные ошибки при написании данной курсовой работы:

    - отсутствие анализа нормативно-правовой базы, т. е. работа написана на основании учебно-монографической литературы, без иллюстраций конкретным нормативно-правовым материалом (Русская правда, ПСГ, Судебники, Соборное уложение). При наличии подобного недостатка курсовая работа не может быть положительно оценена преподавателем

    - четко не рассмотрена по каждому периоду техника наследования по завещанию и по закону

    - не выделяется разница наследования движимым и недвижимым имуществом, не делается акцент на особенностях наследования земельной собственности

    Русская Правда (Пространная редакция) // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 9-27

    Псковская судная грамота // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 27-36

    Судебник 1497 года // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 36-43

    Судебник 1550 года // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 43-50

    Соборное Уложение 1649 года // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 50-147

    . Рекомендуем знакомиться с текстами нормативно-правовых актов по сборнику «Российское законодательство X - XX веков (в 9 томах)

    Бердникова С. А. Судебник 1497 года: материалы к изучению истории государства и права России. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2005. – 51 с.

    Андреева О. А. История становления семейного и наследственного права в Древнерусском государстве // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 3. – С. 37-42

    Васильев А. В. Законодательство и правовая система дореволюционной России: учебное пособие для вузов. – СПб. Питер, 2004. – 224 с.

    Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. – М. Л. Изд-во АН СССР,1947. – 494с.

    Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 1995.– 640с.

    Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. – М. Государственная публичная историческая библиотека, 2003. – 370 с.

    Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. – СПб. Наука, 1998. – 216с.

    Семенова О. П. Развитие семейно-брачных отношений в древнерусском государстве // История государства и права. – 2006. – № 11. – С. 25-27

    Цитович П. Исходные моменты в истории русского права наследования. – Харьков: Университетская Типография, 1870. – 169 с.

    Тема 16. Происхождение и развитие права наследства.

    Раздел 1. Изменение наследственного законодательства в первой четверти XVIII века. Проявления активного вмешательства государства в практику наследования недвижимого имущества

    Раздел 2. Наследственное право после смерти Петра I. Основные характеристики техники наследования по завещанию и по закону

    Раздел 3. Наследственное законодательство по Своду законов Российской империи и его развитие в XIX–XX веков

    Заключение (необходимо показать основные тенденции развития наследственного права в данный период)

    Примечание. Основные ошибки при написании данной курсовой работы:

    - отсутствие анализа нормативно-правовой базы, т. е. работа написана на основании учебно-монографической литературы, без иллюстраций конкретным нормативно-правовым материалом (Указ о порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах – Указ о единонаследии). При наличии подобного недостатка курсовая работа не может быть положительно оценена преподавателем

    - не показаны и не проанализированы причины, объясняющие изменения порядка наследования недвижимого имущества в эпоху Петра I

    - четко не рассмотрена по каждому периоду техника наследования по завещанию и по закону

    - не выделены изменения, связанные с расширением прав женщин в наследовании как движимого, так и недвижимого имущества

    О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах (23 марта 1714 г.) // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. Ю.П. Титов.– М. Изд-во Проспект, 1997. – С. 151-154

    Васильев А. В. Законодательство и правовая система дореволюционной России: учебное пособие для вузов. – СПб. Питер, 2004. – 224 с.

    Вербловский Г. Вопросы русского гражданского права и процесса. –М. Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1896. – 438 с.

    Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 1995.– 640с.

    Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству (по 1 февраля 1915 года): В 2 Т. / сост. И.М. Тютрюмов. – Петроград: Законоведение, 1915. – 1413 с.

    Законодательство Екатерины II /отв. ред. О.И. Чистяков. Т.Е. Новицкая.– М. Юридическая литература, 2001. – 982 с.

    Кавтарадзе Г.А. Идея единонаследия в российском законотворчестве трех веков (1714-1914 гг.) // Известия Санкт-Петербургского университета та экономики и финансов. - 2000. – № 4. – С.112-123

    Клеандрова В.М. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский. Т.Е. Новицкая.– М. Юридическая литература, 1997. – 878с.

    Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М. Статут, 2000. – 831с.

    Пахман С. В. История кодификации гражданского права. – СПб. Б. и. 1876. – 485 с.

    Цитович П. Исходные моменты в истории русского права наследования. – Харьков: Университетская Типография, 1870. – 169 с.

    Наследственное право России

    Возникновение и развитие наследственного права

    Развитие имущественных отношении оказало огромное влияние на формирование современного общества. Наследственные отношения играли и играют в этом процессе немаловажную роль.

    В первобытно-общинном строе, несмотря на то что в этот период от отца к сыну могли переходить орудия производства, такие общественные отношения не регулировались нормами права. Цель данных отношении была не в переходе имущества от одного члена семьи к другому, а в сохранении орудия труда, оружия, предметов быта в пределах родовой общины. Ученые едины во мнении, что экономической основой первобытно-общинного строя являлась коллективная собственность на средства производства.

    Формирование частной собственности на землю, скот, рабов привело к расслоению общества и послужило главной предпосылкой возникновения наследственного права. Египетские и шумерские источники содержат упоминания о переходе имущества от умершего к его правопреемникам. В раннеклассовом обществе (V-IV вв. до н.э.) переход имущества начинает регулироваться правом и носить характер универсального правопреемства.

    Римское частное право заложило основы наследственного права. которые впоследствии были восприняты правовыми системами других государств. Классическое римское частное право представляет собой одно из величайших достижений античной культуры, влияние которого на последующее развитие европейского права и цивилизации трудно переоценить. Оно впервые вводит институт универсального правопреемства, при этом вырабатывается и понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей.

    Римское наследственное право не было статическим и за время своего существования прошло долгий путь развития.

    Законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания. При этом допускалось наследование либо по завещанию, либо по закону.

    Первоначально римское наследственное право выделяло три очереди наследников. В первую очередь наследования входили жена умершего, его дети, усыновленные и внуки от ранее умерших сыновей. Во вторую очередь, в случае отсутствия лиц, входивших в первую очередь, включались братья, сестры и мать умершего, состоявшая с его отцом в браке (агнаты второй степени). Если таковые отсутствовали, к наследованию призывались агнаты последующей степени и т.д. Третью очередь, при отсутствии агнатов, составляли лица, которые носили общее имя и осуществляли общий культ. (К концу Римской республики указанная очередь отпала.)

    В том случае, если не было наследников ни одной из очередей, наследство признавалось выморочным (переходящим государству).

    Завещание в римском наследственном праве представляло собой изложение воли наследодателя перед римским народом. Выделялись две формы завещания. Так, завещание могло быть оглашено в народном собрании по куриям, которые собирались специально два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю — назначал себе наследника, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям и т.д. а затем обращался к народу с просьбой засвидетельствовать это. Второй формой завещание было оглашение своей воли перед военным строем.

    С течением времени обращение к народу стало носить формальный характер. Впоследствии завещание стало совершаться при помощи манципации (формального обряда), при котором завещатель в присутствии пяти свидетелей как бы передавал все свое имущество доверенному лицу, которое должно было выполнить распоряжения завещателя. Позднее и завещание, составленное при помощи манципации, вытеснила письменная форма.

    Следующий этап развития римского права — преторское право. Новые социально-экономические условия привели к необходимости изменения существующих правовых институтов. Эта работа легла на судебных магистратов, главным образом — преторов, и осуществлялась преимущественно путем издания эдиктов.

    Претор создавал особый интердикт для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарною рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Преторское право исправило сложившееся в древнейшие времена устранение эмансипированных, т.е. освобожденных от родительской власти детей, от наследования после отца. Императорское законодательство до Юстиниана обобщило и закрепило основные начала преторской системы наследования.

    Развитие римского наследственного права было завершено в новеллах Юстиниана. По его системе выделялись четыре очереди наследников. В первую входили сыновья и дочери, внуки от ранее умерших детей и т.д. Ко второй очереди, при отсутствии наследников первой очереди, относились отец, мать, дед, бабка, полнородные братья и сестры, а также дети ранее умерших полнородных братьев и сестер. В третью очередь включались неполнородные братья и сестры, а также дети неполнородных братьев и сестер, получающие долю, которая причиталась бы их родителю. Если нет никого из перечисленных родных, наследство переходит к четвертой очереди наследников — это остальные боковые родственники.

    О наследовании супругов новеллы не упоминают. Предполагают, что оно продолжало регулироваться нормами преторского права. При введенной Юстинианом системе это означало, что переживший супруг наследовал только при отсутствии каких бы то ни было, даже самых отдаленных боковых родственников. Но для неимущей вдовы Юстиниан установил правило, что она наследовала одновременно с любым из наследников, получая 1/4 наследства, но не более 100 фунтов золотом.

    Потребление памяти: 0.5 Мб

    Источники:
    www.barabass.ru, studbooks.net, naslednik.guru, www.studfiles.ru, isfic.info

    Следующие:






    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное