Принятие наследства по гк рсфср
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО (ст. 527-561 ГК РСФСР 1964 г.)
1. Общие положения
Это институт гражданского права, который регулирует общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.
Значение наследственного права - в его тесной связи с институтом
права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-
> гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно
ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким
Гуманитарная роль наследственного права имеет не только имущественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению < >.оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав- I :<енно-психологический Правовое регулирование наследования
В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследования гарантируется.
Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс. Однако до принятия Третьей части Гражданского кодекса РФ наследование регулируется нормами ГК РСФСР 1964 г.
Приоритет перед ГК 1964 г. имеют нормы ГК РФ, касающиеся права частной собственности гражданина, наследования прав участников юридических лиц и ряд других норм частей Первой и Второй ГК РФ.
Источником наследственного права являются также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 153-155).
Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации (Об авторском и смежных правах, Об акционерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, Основы законодательства о нотариате и др.).
2. Основные понятия наследственного права
Наследование - переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным.
Наследство - это имущество, принадлежавшее умершему, которое переходит по наследству. Оно охватывает совокупность имущественных прав и обязанностей.
Во-первых, в состав наследства входит право частной собственности, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущество, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.
Во-вторых, в состав наследственного имущества входят некоторые другие, кроме права собственности, вещные права: право пожизненного наследуемого владения земельным участком, сервитут.
В-третьих, это обязательственные права, принадлежавшие наследодателю: права требования по договорам (об оплате товара, о возврате долга, право на вклад в банке и др.), права требования по деликтным обязательствам, связанные с причинением вреда имуществу.
В-четвертых, это особые обязательственные права участников товариществ, обществ, кооперативов и некоторых некоммерческих организаций.
После смерти полного товарища - участника полного или коммандитного товарищества принадлежавшая ему доля в уставном капитале переходит по наследству.
В акционерном обществе и в обществе с ограниченной ответственностью по наследству переходит не только право на долю, но и право участия в обществе.
В случае смерти гражданина, являвшегося членом товарищества собственников жилья, его наследники входят в товарищество с момента возникновения у них права собственности на помещение в кондоминиуме.
В-пятых, по наследству переходят имущественные права автора на использование произведения (на срок 50 лет).
Кроме имущественных прав, в состав наследства входят имущественные обязанности, кроме тех, которые связаны с личностью наследодателя, в объеме актива наследства.
Открытие наследства - юридический факт (смерть, объявление гражданина умершим), порождающий возникновение наследственного правоотношения.
Время (момент) открытия - день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (день предполагаемой гибели, указанный в решении суда).
Юридическое значение определения времени открытия наследства в том, что на день открытия наследства определяется круг наследников и состав наследственного имущества.
Место открытия наследства - последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно, - место нахождения имущества или основной его части.
Юридическое значение определения места открытия наследства в следующем. По месту открытия наследства оформляются наследственные права и принимаются меры по охране наследства.
Принятие наследства - односторонняя сделка, в которой выражается согласие наследника на получение наследства. Закон допускает два способа принятия наследства: подача наследником заявления в нотариальную контору о согласии получить наследство либо фактическое вступление во владение наследством. Последним считают различные действия: по управлению, распоряжению, пользованию имуществом, поддержанию имущества в надлежащем состоянии, по уплате налогов или внесению иных платежей, фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, в ем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Срок для принятия наследства - шесть месяцев со дня открытия наследства. В течение этого срока должны быть совершены действия по принятию наследства. В течение этого же срока кредиторы наследодателя должны предъявить свои претензии. Этот срок в случае пропуска при наличии уважительных причин может быть продлен.
Наследодателем называется лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам в порядке наследования. Наследода телем при наследовании по закону может быть любой гражданин независимо от состояния его дееспособности, а при наследовании по завещанию - дееспособный гражданин. Юридические лица не могут быть наследодателями. При их прекращении имущество передается другим организациям по особым правилам.
Наследник - это то лицо, к кому может перейти наследственное имущество. При наследовании по завещанию - гражданин, юридическое лицо, государство, муниципальное образование, а при наследовании по закону — гражданин и в некоторых случаях - государство.
Гражданин вправе быть наследником независимо от дееспособности и того, является ли он гражданином России, либо иностранным гражданином, или лицом без гражданства. Осужденные к лишению свободы также могут быть наследниками.
Не могут быть наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию (например, не может быть наследником убийца наследодателя).
Кроме того, при наследовании по закону не могут быть наследниками: родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Государство вправе наследовать по завещанию, а также в специальных случаях, указанных в законе (ст. 552 ГК).
Коммориенты - лица, являющиеся наследниками друг друга, умершие в один день (в течение одних суток), например 20 января, считаются умершими одновременно. Наследование открывается сразу после каждого в отдельности без наследственной трансмиссии.
Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства в случае смерти после открытия наследства наследника, не успевшего принять наследство, к его наследникам.
Наследственное право
1. Наследственное право – институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам – их наследникам. Нормы наследственного права содержатся в Основах, ГК РСФСР 1964 г. в Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»*, Законе РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г.** с изменениями, Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г.*** с изменениями и др.
* ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.
** ВВС. 1992. № 11. Ст. 521 1993. № 14. Ст. 486 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 19 № 35. Ст. 4128 1997.
*** ВВС. 1992. № 12. Ст. 593 1993. № 4. Ст. 118 № 14. Ст. 486 СЗ РФ. 1995. № 5. Ст.346.
Статья 153 Основ предусматривает два основания наследования: имущество переходит к наследникам либо по закону, либо по завещанию. Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда оно не изменено завещанием наследодателя.
При наследовании по закону круг наследников, порядок распределения между ними имущества определены в законе. Так, в соответствии со ст. 154 Основ при наследовании по закону наследниками первой очереди являются в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Во вторую очередь наследуют братья и сестры умершего, его деды и бабушки. Наследники второй очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в том случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования.
В число наследников по закону входят также нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, и внуки, правнуки наследодателя. Первые из названных наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Внуки и правнуки признаются наследниками по закону только в том случае, если ко времени открытия наследства (т.е. смерти наследодателя) нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну ту долю, которую получил бы при наследовании их умерший родитель.
Особый порядок при наследовании по закону установлен для предметов домашней обстановки и обихода. Они переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 533 ГК РСФСР 1964 г.).
Нормы, касающиеся наследования по завещанию, позволяют наследодателю распорядиться своим имуществом на случай смерти иначе, чем это предусмотрено для наследования по закону. При наследовании по завещанию гражданин может оставить все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Он может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, кроме так называемых необходимых наследников. К последним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Закон именует эту долю обязательной долей (ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.).
Определяя судьбу своего имущества, наследодатель в своем завещании кроме названных выше распоряжений может сделать и целый ряд иных указаний: о подназначении наследника, о завещательном отказе, о возложении на наследника совершения действий для общеполезной цели, об исполнении завещания. Подназначение наследника имеет место, когда в завещании наряду с наследником указывается также другой наследник на случай, если названный первым наследник умрет до открытия наследства или откажется принять его (ст. 536 ГК РСФСР 1964 г.).
По завещательному отказу наследодатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. Правила о завещательном отказе распространяются и на возложение на наследника совершения действий для общеполезной цели. Но последнее может и не иметь имущественного характера. В отличие от завещательного отказа требовать исполнения возложения могут государственные или общественные организации, в компетенцию которых входит осуществление указанных в завещательном возложении действий. Исполнение завещания, по общему правилу, осуществляется назначенными в завещании наследниками. Но завещатель может поручить исполнить завещание специальному исполнителю завещания, не являющемуся наследником. В этом случае необходимо согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.
Закон устанавливает строгие требования к форме завещания. Оно должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. В соответствии со ст. 541 ГК РСФСР 1964 г. к нотариальным завещаниям приравниваются завещания, удостоверяемые иными должностными лицами, например завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, могут быть удостоверены главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами. Завещание является односторонней сделкой. Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив новое завещание.
Переход имущественных прав от наследодателя к наследнику не происходит автоматически. Необходимо совершение односторонней сделки, именуемой принятием наследства. Статья 546 ГК РСФСР 1964 г. устанавливает два возможных способа принятия наследства:
1) формальный – путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или
2) неформальный – путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом вступлении наследника во владение наследственным имуществом (например, наследник платит налоги, взимаемые с домовладения наследодателя, получает квартплату с жильцов, проживающих в этом доме). Действия по принятию наследства должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
2. В связи с тем, что ожидается принятие третьей части ГК РФ, в составе которой традиционно предусматривается раздел «Наследственное право», необходимо кратко охарактеризовать предполагаемые нововведения в законодательстве о наследовании. Они значительны. И это объяснимо, поскольку наследственное законодательство с момента принятия ГК РСФСР 1964 г. не претерпело сколь-либо серьезных изменений, а в экономике, правовом регулировании отношений собственности в связи с переходом к рынку произошли радикальные преобразования.
Большое число новых решений предусматривает проект третьей части ГК РФ в главе «Наследование по закону». Вместо двух устанавливается шесть очередей наследников (в число наследников включаются отдаленные родственники вплоть до двоюродных правнуков, двоюродных племянников, двоюродных дядей). Расширяется и круг лиц, получающих наследство по праву представления (это не только внуки и правнуки как сейчас, но и племянники, племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя).
В главе «Наследование по завещанию» проект ГК закрепляет ряд новых положений, касающихся формы завещаний. Сохраняя обычные нотариальные завещания, проект допускает присутствие свидетелей при составлении завещания. Предусмотрены так называемые закрытые завещания (передается нотариусу в заклеенном конверте, который вскрывается в присутствии двух свидетелей только после представления нотариусу свидетельства о смерти завещателя). Допускаются завещания в простой письменной форме или устные при чрезвычайных обстоятельствах, когда гражданин оказывается в положении, явно угрожающем его жизни. Устанавливаются новые правила в отношении наследования денежных средств граждан, находящихся на счетах в банках. Они наследуются на общих основаниях независимо от того, имело ли место в отношении их обычное нотариально удостоверенное завещание или совершено письменное завещательное распоряжение в том учреждении банка, в котором находится счет завещателя.
Новые нормы содержатся в главе проекта ГК «Особенности наследования отдельных видов имущества». Речь идет о наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, производственных кооперативах, потребительских кооперативах, о наследовании предприятия, наследовании земельных участков и прав на них, наследовании невыплаченных сумм заработной платы и др.
Навов 14 Мар 2008
Доброго всем времени суток.
Ситуяция собстно такая:
Муж оформил завещание на нетрудоспособную жену и внучку по доли в квартире. После его смерти 1994 г. долгое время наследство не оформлялось. Приблизительно в 2004г. жена оформляет наследство на себя доли квартиры и дарит её своей дочери. При оформлении наследства внучкой нотариус выдал ей свидетельство на 1/6 доли, ссылаясь на ст. 535 ГК РСФСР, аргументируя тем, что дополнительно к завещанной доли жена имеет право еще и на 2/3 от доли завещанной внучки. Т.е. 5/6 отходит жене а 1/6 внучки.
Статья 535 ГК РСФСР. Право на обязательную долю в наследстве
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.
В случае если бы не было завещания, по закону жена наследовала бы квартиру пополам с пасынком, а 2/3 от = 1/3, т.е. меньше чем .
Вопрос собственно в том прав ли нотариус, если нет то как должны были быть распределены доли. На мой взгляд, нотариус не прав, даже с учетом ст. 535 старого ГК в данном случае жена должна наследовать в равных долях с внучкой.
Заранее благодарю, всех ответивших.
Pastic 14 Мар 2008
Имущество-то не в совместной собственности было? Тогда - все верно получается. Иначе - неправильно доли определены, должно быть жене - 2/3, внучке - 1/3.
in-yan 14 Мар 2008
Имущество-то не в совместной собственности было? Тогда - все верно получается. Иначе - неправильно доли определены, должно быть жене - 2/3, внучке - 1/3.
Если квартира находилась в совместной собственности, то у жены: 1/2 доля (супружеская) + 1/4 доля (наследственная) = 3/4 в праве ОДС) 1/4 доля внучки.
Если квартира принадлежала наследодателю, то у жены и внучки равные доли (1/2).
В обоих случаях обязательная доля (1/6 в первом случае и 1/3 во втором) оказываются меньше, чем доля по завещанию (1/4 в первом и 1/2 во втором).
Сообщение отредактировал in-yan: 14 Март 2008 - 20:44
Pastic 14 Мар 2008
in-yan . обратите внимание на то, какой ГК мы применяем и какая по нему была обязательная доля.
umbra 15 Мар 2008
Статья 535 ГК РСФСР. Право на обязательную долю в наследстве
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли
посчитаем. чистая математика ИМНО:
В случае если квартира находилась в общей совмесатной собственности:
жене причитается 1). 1/2 доля как пережившей супруге
2). обязательная доля = 1/6 доле
(Расчет: 2/3 доли от 1/4 доли причитающейся по закону (1/2 доля мужа. 2 доли=1/4 доля ). 3 доли= 1/12 доли х 2 доли=2/12 дили=1/6 доля))
Итого: 4/6 доли
(Расчет: 1/2 (3/6) доля пережившей супруги +1/6 обязательная доля=4/6 доли.)
Соответственно:
-жене 4/6 долей.=2/3
-внучке 2/6 доли. =1/3
В с лучае если вся квартира принадлежала только мужу.
-жене 1/2 по завещанию,
-жене 2/3 от 1/2 по закону = 1/2:3 Х2=2/6=2/6
следовательно:
-жене 1/2 +2/6=5/6
-внучке 1/6
in-yan 15 Мар 2008
in-yan . обратите внимание на то, какой ГК мы применяем и какая по нему была обязательная доля.
Обязательная доля ДО (в данном случае ДО=2/3ХДНЗ, где ДНЗ-доля наследника по закону) для обобщенного нетрудоспособного=НТС возникает и передается ему тогда и только тогда, когда наследодатель завещал НТС долю ДЗ, меньшую ДО: ДЗ<ДО=2/3ХДНЗ. Получаемая НТС доля наследства ДН=max<ДО ДЗ>.
Завещанная (ДЗ) и обязательная (ДО) доли наследства не суммируются.
В рассматриваемом случае: наследников по закону - два (ДНЗ=1/2 долей наследства) НТС завещана ДЗ=1/2 доля наследства (ДЗ=ДНЗ), заведомо большая обязательной доли (ДО) и по старому и по новому ГК. Таким образом, НТС получает ДН=max<ДО ДЗ>=max<1/3 1/2>=1/2 долей наследства.
Если (наследство=кв-ра), то НТС получает ДН=1/2 долей кв-ры столько же получает внучка.
Если (наследство=1/2 долей кв-ры), то НТС получает ДН=1/4 долей кв-ры и 1/2 долей супружеских, всего 3/4 долей кв-ры внучка получает 1/4 долей кв-ры.
Нотариус в своих расчетах ошибочно суммировал завещательную долю жены (1/2 долей кв-ры) и её обязательную долю (ДО=2/3ХДНЗ=1/3 долю кв-ры) и получил ДН=ДО+ДНЗ=1/3+1/2=5/6 долей кв-ры, т.е. (жена внучка)=(5/6 1/6) долей кв-ры. То же сделал umbra .
Сообщение отредактировал in-yan: 15 Март 2008 - 03:27
in-yan 15 Мар 2008
umbra . абсурд Ваших расчетов станет очевидным, если Вы рассмотрите пример, когда наследодатель (при тех же двух наследниках по закону: жена, сын) и тех же двух наследников по завещанию: (жена внучка) завещал наследство следующим образом: (жена внучка)=(2/3 1/3).
Если кв-ра принадлежит наследодателю, то обязательная доля прежняя (1/3) и Вы всю кв-ру отдадите жене: 2/3+1/3=1, что расходится с волей наследодателя отдать внучке 1/3 долю квартиры.
Кстати,
В случае если квартира находилась в общей совмесатной собственности:
Вы забыли добавить жене завещанную ей долю.
Вопрос собственно в том прав ли нотариус, если нет то как должны были быть распределены доли. На мой взгляд, нотариус не прав, даже с учетом ст. 535 старого ГК в данном случае жена должна наследовать в равных долях с внучкой.
При оформлении наследства внучкой нотариус выдал ей свидетельство на 1/6 доли, ссылаясь на ст. 535 ГК РСФСР, аргументируя тем, что дополнительно к завещанной доли жена имеет право еще и на 2/3 от доли завещанной внучки. Т.е. 5/6 отходит жене а 1/6 внучки.
Обжалуйте действия нотара в суде, он самоуправно нарушил волю завещателя, отмерив внучке в ТРИ раза МЕНЬШЕ наследственного имущества. чем тот завещал.
Порочность идеологии расчетов нотара доказывается тем, что эта идеология приводит к очевидному абсурду в примере, данном в этом посте выше, полностью лишая внучку наследства в нарушении воли завещателя.
Сообщение отредактировал in-yan: 17 Март 2008 - 17:34
umbra 15 Мар 2008
Нотариус в своих расчетах ошибочно суммировал завещательную долю жены (1/2 долей кв-ры) и её обязательную долю (ДО=2/3ХДНЗ=1/3 долю кв-ры) и получил ДН=ДО+ДНЗ=1/3+1/2=5/6 долей кв-ры, т.е. (жена внучка)=(5/6 1/6) долей кв-ры. То же сделал umbra.
это не ошибка, это проблема применения ст. 535 ГК РСФСР, которую я показал во всей красе, и которая часто встречалась и еще встречается на практике
. посмотрите особенности правовой конструкции ст. 535 ГК РСФСР и 1149 ГК РФ.
Навов 19 Мар 2008
Имущество-то не в совместной собственности было?
С имуществом все окозалось сложнее. Квартира кооперативная, полностью пай выплачен мужем в период брака, но половина им оплачена до брака.
Все равно получается поровну должны наследовать.
in-yan 19 Мар 2008
Все равно получается поровну должны наследовать.
ИМХО, да, т.е. супруга и внучка имеют равные доли в наследственном имуществе. Осталось определить какая доля квартиры является наследственным имуществом (=1-доля пережившего супруга).
Основанием призвания к наследству по закону (ст. 532 ГК РСФСР) является родство наследников, брак, усыновление, а также нетрудоспособность лица, находившегося на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.
Наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. При отсутствии наследников первой очереди или отказа их всех от принятия наследства наследниками по закону становятся родные братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери, т.е. наследники второй очереди. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти, включаются в число наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Внуки и правнуки наследодателя призываются к наследованию по закону только в том случае, если на день смерти наследодателя уже нет в живых того из родителей, который являлся бы наследником (право представления). Они наследуют долю умершего родителя.
Необходимо отметить, что завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (например, предоставление права пользования жильем) в пользу одного или нескольких лиц, которые вправе требовать его исполнения (завещательный отказ) (ст. 538 ГК РСФСР). Кроме того, если наследник, призванный к наследству по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия) (ст. 548 ГК РСФСР).
Наследование жилья, находящегося в совместной собственности граждан.
Учитывая, что многие граждане приватизировали свои квартиры в общую совместную, без выделения долей, собственность, то при смерти одного из сособственников возникают определенные трудности с определением размера и стоимости наследуемой доли квартиры.
При общей совместной собственности доли собственников не установлены, но могут быть определены в любое время. Предполагается, что доли равны, если иное не оговорено законом или договором. В случае смерти одного из сособственников квартиры, приватизированной в общую совместную собственность, происходит наследование не конкретной части имущества, а права в общей совместной собственности на квартиру. Однако поскольку в этом случае наследник может стать сособственником лишь неопределенной части, необходимо установить долю умершего в общем имуществе. В настоящее время, учитывая, что еще не сформировалась нормативная и судебная практика разрешения такого рода вопросов, применяется следующий порядок определения наследственной доли на жилое помещение.
Независимо от того, является ли приватизированная квартира долевой или совместной собственностью, наследство после смерти сособственника открывается, т.е. заводится наследственное дело.
В случае отсутствия спора доли устанавливаются по соглашению об определении долей всех сособственников и наследников умершего в праве общей собственности на квартиру. Соглашение удостоверяется государственным нотариусом (как правило, по месту открытия наследства, т.е. в месте расположения недвижимого имущества или последнего места жительства умершего) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. после полного выявления нотариусом круга лиц, призванных к наследованию, при представлении правоустанавливающих документов на квартиру. Такое соглашение может быть удостоверено и нотариусом, занимающимся частной практикой, при наличии справки из государственной нотариальной конторы о круге наследников, принявших наследство. Соглашение удостоверяется не менее чем в трех экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной конторы (в наряде сделок), а два выдаются участникам соглашения. Вслед за этим соглашение подлежит регистрации в органах государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. В обязательном порядке на договоре передачи или ином правоустанавливающем документе на квартиру, а также на свидетельстве о праве собственности на жилице нотариус должен сделать отметку об удостоверении соглашения и оставить копии правоустанавливающих документов в делах. Подлежит обязательному определению количество удостоверяемых экземпляров.
Когда переживший наследник или сособственник является несовершеннолетним (до 14 лет) или недееспособным, то за него действуют его представители (родители, усыновители или опекуны). Несовершеннолетние от 14 до 18 лет, если они не признаются полностью дееспособными, могут действовать при согласии (участии) попечителя. При наличии среди сособственников квартиры несовершеннолетних для удостоверения соглашения об определении долей (в этой квартире в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ) требуется разрешение органов опеки и попечительства. Если несовершеннолетний — наследник (а не сособственник), такого разрешения не требуется.
В случаях, когда переживший сособственник является единственным наследником (или все другие наследники отказались от наследства в его пользу), применяется несколько иной порядок оформления наследства: соглашение об определении долей не заключается. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о принятии наследства с отметкой о согласии считать доли в общей собственности с умершим равными (п. 2 ст. 254 ГК РФ).
Если переживший сособственник является супругом умершего и квартира приобретена супругами во время брака за счет общих средств, 1/2 доля квартиры умершего супруга (сособственника) определяется в порядке ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате1 путем оформления свидетельства о праве собственности, т.е. по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга.
В случае возникновения спора между наследниками умершего сособственника и остальными сособственниками доля умершего сособственника определяется судом. При получении свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию наследники должны уплатить нотариальную пошлину и налог на имущество, переходящее в порядке наследования (от уплаты налога освобождаются наследники, совместно проживавшие с наследодателем), а также произвести государственную регистрацию перехода права собственности. Только после этих действий они становятся полноправными собственниками жилья.
2.1.3. Приобретение жилья в результате получения в дар.
Получение жилья в дар осуществляется на основании договора дарения, по которому одна сторона — даритель, безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне — одариваемому вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от обязанности перед собой или третьим лицом. Дарение не допускает встречной передачи вещи или права (ст. 572 ГК РФ). Даритель обязательно должен быть собственником жилья или его доли.
Договором дарения признается и обещание дарения, если оно сделано в надлежащей форме (п. 2 ст. 572 и ст. 574 ГК РФ).
Ранее действовавшее законодательство не предусматривало расторжение договора дарения и возврата подаренного имущества. Теперь, имея в виду возможность преступления со стороны одариваемого, которое выражается в умышленных действиях против жизни или здоровья дарителя или членов его семьи, закон предусматривает такое основание для отмены дарения по иску дарителя, а в случае его смерти от преступных действий одариваемого — по иску его наследников (ст. 578 ГК РФ). Одновременно даритель может отменить дарение и в случае, если он переживет одариваемого (при специальной оговорке об этом в договоре дарения).
Гражданский кодекс ввел в обиход и разновидность договора дарения — пожертвование (ст. 582 ГК РФ). При пожертвовании осуществляется дарение жилья для использования его в общеполезных целях. При этом, если одариваемый является физическим лицом, то назначение использования жилья должно быть обязательно указано в договоре, в то время как при пожертвовании в адрес юридических лиц такое указание не обязательно, так как оно исчерпывающе определено в законе.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДСТВА
Способы принятия наследства
В соответствии со статьей 1152 ГК РФ принятием наследства называются действия наследника, свидетельствующие о его согласии вступить в права наследования. Не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой. Для принятия наследства установлен шести месячный срок. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства не зависимо от времени его фактического принятия.
Наследниками наследство может быть принято путем фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом в пределах шестимесячного срока Сучкова А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества.- М. ПРИОР, 2002г..
В частности если наследник:
а) вступил во владение или в управление наследственным имуществом
б) принял меры по сокращению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц
в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества
г) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства
д) путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства в шестимесячный срок заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Время совершения этих действий определяет момент принятия наследства.
Наследник может принять наследство как лично, так и через представителя. Фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства.
Наследник проживавший совместно с наследодателем и вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство независимо от оформления наследственных прав в нотариальном порядке.
Например, Нафикова обратилась в суд с заявлением, в котором она просит установить факт принятия наследства, оставшегося после смерти ее матери Киселевой, умершей 15.10.1998 г. Имущество умершая завещала заявителю. В течение полугода, со дня открытия наследства Нафикова в нотариальную контору не обращалась. Но при этом она пользовалась имуществом: отремонтировала крышу дома, заготовила дрова, обрабатывала земельный участок.
В мае 2000 года Нафикова обратилась в нотариальную контору с заявлением о получении свидетельства о праве на наследство. Но нотариальная контора отказала, мотивируя тем, что в соответствии ст. 247 ГПК РСФСР нужно установить факт принятия наследства. Суд удовлетворил требования Нафиковой по следующим обстоятельствам.
На основании статьи 546 ГК РСФСР признается что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом.
На судебном заседании установлено, что Нафикова в период с 15.10.1998 года по 15.04.1999 года приняла наследство. Она пользовалась имуществом: отремонтировала крышу, заготовила дрова, обрабатывала земельный участок. Факт принятия наследства подтвержден в судебном заседании показаниями свидетелей
Таким образом, суд считает установленным факт принятия наследства оставшегося после смерти Киселевой, ее дочерью Нафиковой. Требования Нафиковой обоснованы и подлежат удовлетворению.
Суд в этом деле руководствовался действовавшим на тот момент времени ГК РСФСР 1964 года. Если применить к этому случаю новый федеральный закон о наследовании 2001 года, то мы увидим что исход дела останется неизменным. Нормы, регулирующие принятие наследства содержащиеся в федеральном законе 2001 года не отличаются от норм содержащихся в ранее действующем ГК РСФСР 1964 года, они всего лишь более уточнены и дополнены.
Что же касаясь сроков для принятия наследства, то они оставлены без изменений. Общий срок составляет шесть месяцев со дня открытия наследства, а для лиц, чье право на наследство возникает только в случае непринятия наследства. В течении трех месяцев со дня окончания срока установленного для принятия наследства.
В то же время, лица, чье право на наследство возникает лишь в случае отказа других наследников от наследства либо отстранения их от наследования, как недостойных, могут принять наследство в течении шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
Право на получение наследства утрачивается, если в течении шести месяцев со дня открытия наследства наследник не совершил ни одного из следующих действий:
а) не вступил во владение или управление наследственным имуществом
б) не подал заявление в нотариальную контору о принятии наследства
в) не просил о выдаче свидетельства о праве на наследство
г) не обратился в суд с заявлением, из которого явствовало бы его намерение принять наследство.
Наследник, пропустивший срок на принятие наследства, может обратиться в суд с просьбой о продлении срока. Суд может продлить срок, если он признает причины пропуска срока уважительными (длительная командировка, продолжительная болезнь и т.д.)
Здесь опять же можно привести случай произошедший в 1997 году Братья Задорины обратились в суд с исковым заявлением об установлении факта принятия наследства.
30.11.1997 года умерла их мать Задорина, после ее смерти открылось наследство, состоящее из вклада в Сбербанке. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство братья обратились через восемь месяцев после смерти матери. Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, мотивируя свой отказ тем, что необходимо установить факт принятия наследства.
Выслушав доводы заявителей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что требования заявителей удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.
В силу статьи 546 ГК РСФСР признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал заявление в нотариальный орган по месту открытия наследства. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства. Согласно свидетельства о смерти, смерть матери наступила 30.11.1997 года. Из показаний Задориных о существовании вклада они узнали через восемь месяцев со дня открытия наследства.
При таких обстоятельствах дела суд находит требования заявителей необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Руководствуясь статьей 546 ГК РСФСР, статьи 252-255 ГК РФ суд решил отказать в удовлетворении требований об установлении факта принятия наследства Задорину А.В. и Задорину В.В.
Наследники, пропустившие срок на принятие наследства, могут принять наследство без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы должностным лицом уполномоченным совершать нотариальные действия. Ранее действующий ГК РСФСР 1964 года этого правила не содержал Цветков А.С. Основные вопросы советского наследственного права// уч. Записки Московского юридического института. 1969. с. 50-81. Законодатели при составлении законопроекта в этом случае преследовали одну цель, а именно сократить число судебных разбирательств которые могут возникнуть после принятия наследства одним из многочисленных наследников. Так как здесь существует опасность подлога или фальсификации документов. Важно подчеркнуть что именно согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Если наследник, призванный к наследованию, умер спустя некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для принятия наследства, не успев принять наследство или отказаться от него, неосуществленное им право наследования перейдет к его наследникам. Это называется наследственной трансмиссией. Правила о наследственной трансмиссии закреплены в статье 1156 ГК РФ. Поскольку к наследникам к наследникам умершего перейдет то право, которое принадлежало умершему наследнику, то его наследники могут в оставшийся срок заявить о своем желании принять его долю наследства. или отказаться от его принятия. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Источники:
Следующие:
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением