Право собственности возникает с момента принятия наследства

12.12.2012 15:06 Геленджикский отдел Территориальные отделы Управления

Следует знать, что закон не связывает момент возникновения права наследника с государственной регистрацией. Право наследника на наследуемое им имущество является возникшим со времени открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от его государственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ: далее – ГК РФ). Поэтому, получив в наследство имущество, наследники могут им владеть и пользоваться. Кроме того, закон не устанавливает каких-либо сроков для государственной регистрации прав на недвижимость.

Однако, обязательность государственной регистрации прав наследника возникает в том случае, если он решит распорядиться таким имуществом (например, заключить сделку купли-продажи). Нельзя будет зарегистрировать сделку и переход права к другому лицу без регистрации права наследника на отчуждаемое имущество. Данное правило вытекает из требований законодательства. Так в соответствии со статьями 131 и 164 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение, а также сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).

Приступив к оформлению наследства на имущество, наследники могут столкнуться с определенными проблемами. Одна из наиболее актуальных проблем – это когда наследуется недвижимое имущество наследодателя, право собственности на которое при его жизни не было надлежащим образом зарегистрировано (например, в нашем городе до 5 апреля 1999 года регистрация прав проводилась БТИ или Комитетом по земельным ресурсам и землепользованию, затем учреждением юстиции, на сегодняшний день – Росреестром). При отсутствии регистрации прав наследодателя на недвижимость нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Исключением являются случаи, когда сам наследодатель приобрел право по наследству либо в связи с выплатой паевого взноса в кооперативе, тогда наследник сможет получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать право при отсутствии государственной регистрации права наследодателя. Во всех других случаях (сделка, создание нового объекта недвижимости и др.), если право наследодателя не было зарегистрировано до его смерти, то регистрация прав наследников на такое имущество невозможна.

В связи с этим у наследников есть только одна возможность – обращение в суд с требованием о включении в наследственную массу имущества, принадлежащего умершему, или признании их права на недвижимость в порядке наследования. Суд может установить юридический факт владения наследодателем недвижимым имуществом на праве собственности и включить его в наследственную массу. С таким решением суда наследники впоследствии смогут обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство, а затем на основании него зарегистрировать свое право.

Если суд принимает решение о признании права собственности за наследником, то государственная регистрация прав наследника в отношении наследуемого имущества производится на основании такого решения суда (без государственной регистрации прав наследодателя).

Теперь рассмотрим вопрос, касающийся порядка обращения наследников в регистрирующий орган. Прежде всего, хотелось бы заметить, что государственная регистрация прав носит заявительный характер, то есть осуществляется на основании соответствующего заявления.

В случае, если имущество наследуется несколькими наследниками, то есть поступило в общую долевую собственность, каждый наследник (дольщик) независимо от других может обратиться с заявлением о государственной регистрации своей доли в праве собственности с приложением необходимых для проведения регистрации документов. Это правило распространяется как на наследников, получивших свидетельство о праве на наследство, так и на тех, кто признал свои права в судебном порядке.

Может быть два варианта: первый – если права наследодателя зарегистрированы в ЕГРП, то наследник кроме заявления представляет: документ, удостоверяющий личность, а представитель дополнительно нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (+ копию), свидетельство о праве на наследство (+копию) либо вступивший в законную силу судебный акт (две надлежащих заверенных копии), документ об уплате государственной пошлины (+копию) и второй вариант – если в ЕГРП отсутствуют записи об объекте недвижимости и о правах на него, то помимо всех выше перечисленных документов, обязательным приложением (кроме наследования земельных участков) является кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества (+копия).

За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина, которую уплачивает каждый из наследников в размере 1000 рублей (независимо от принадлежащей ему доли).

Государственная регистрация права собственности наследника при отсутствии оснований для отказа и приостановления регистрации производится в срок двадцать календарных дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации.

С момента внесения записей в ЕГРП о регистрации права наследник может осуществлять не только правомочия владения и пользования, но и распоряжения недвижимым имуществом.

И в заключение хотелось бы еще раз напомнить всем, что государственная регистрация прав имеет юридическое значение и подтверждает возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество. Поэтому, если вы хотите избежать в будущем проблем, наш совет – своевременно оформлять документы и регистрировать свои права, не откладывая на потом.

Оформление наследственных прав. Момент возникновения права собственности на унаследованное имущество

Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом или лицом, уполномоченным законом осуществлять нотариальные функции (например, сотрудником консульства на территории иностранного государства). Федеральной нотариальной палатой РФ утверждены соответствующие Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (протокол № 02/07 от 27 -28 февраля 2007 г.), в которых подробно регламентированы все действия нотариуса, начиная от получения от наследников заявления о принятии наследства и заканчивая выдачей наследникам свидетельства о праве на наследство).

Для принятия наследства наследнику достаточно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя подать нотариусу соответствующее заявление или совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Получение свидетельства о праве на наследство – является правом наследника, которое может быть им реализовано в любое время по истечении срока принятия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Как правило, наследник обращается к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство в случае необходимости оформить на себя определенное имущество, принадлежавшее наследодателю, или совершить сделку с данным имуществом. Речь идет о таких видах имущества, возникновение и переход прав на которое подлежит государственной регистрации или иному учету (недвижимость, автотранспортные средства, именные ценные бумаги и пр.).

Выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство является публичным документом, который легитимирует наследника (в качестве собственника соответствующего имущества) в отношениях с частными лицами и государственными органами. Свидетельство излагается в соответствии с определенной формой, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2002 № 99 (в редакции от 28.09.2005 № 183) и оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается наследнику.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены документы, бесспорно подтверждающие:

- факт смерти наследодателя в определенное время и в определенном месте

- основания для призвания наследника к наследованию: родственные, брачные, иные отношения с наследодателем (например, нахождение на иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону. Если наследство оформляется по завещанию - представляется экземпляр завещания

- факт принятия наследником наследства в установленный срок и установленным законом способом.

- состав наследуемого имущества.

Поскольку в свидетельстве о праве на наследство указывается состав наследственной массы, наследники обязаны представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (или ином вещном, обязательственном праве) и примерную стоимость наследственного имущества

Свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК РФ).

В виде исключения свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Достаточность и достоверность данных об отсутствии иных наследников определяется по усмотрению нотариуса с учетом обстоятельств конкретного наследственного дела.

Если судом по заявлению наследника, пропустившего установленный законом срок для принятия наследства, восстановлен срок для принятия наследства, наследник признан принявшим наследство и в решении суда определены доли всех наследников в наследственном имуществе, выдача нотариусом наследникам свидетельства о праве на наследство не требуется. В таком случае нотариальная процедура оформления наследственных прав прекращается.

Законом также предусмотрена возможность приостановления процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство:

- при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр. (ст. 41 Основ законодательство РФ о нотариате)

- по решению суда (п. 3 ст. 1163 ГК РФ)

- при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается при получении нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника.

В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Данное правило направлено на устранение неопределенности в субъекте права собственности на наследственное имущество в период с момента открытия наследства до его фактического принятия соответствующим наследником. Императивное определение в законе момента возникновения у наследника права собственности на наследственное имущество является существенной гарантией его прав, особенно в тех случаях, когда переход прав на то или иное имущество подлежит государственной регистрации или иному учету.

Так, в соответствии с п. 7.3.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 № 27) внесение в реестр акционеров записи о переходе права собственности на акции к наследнику осуществляется регистратором на основании свидетельства о праве на наследство и других документов. Однако в случае проведения акционерным обществом общего собрания без участия наследников умершего акционера, решение такого собрания впоследствии может быть признано недействительным. Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск законного представителя несовершеннолетних детей умершего акционера Т. о признании недействительными решений двух общих собраний ЗАО «Л.», на которых был избран новый директор общества и одобрена крупная сделка по продаже недвижимого имущества, принадлежащего обществу. Основанием для признания решений недействительными послужило то обстоятельство, что оба собрания акционеров были проведены с нарушением кворума – без участия правопреемников умершего акционера принятые решения ущемляют их имущественные права, поскольку недвижимое имущество продано по цене, существенно ниже рыночной (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.06.2007 № Ф04-3291/2007).

5.105.95.87 studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам.

На практике при продаже квартиры, полученной по наследству, очень часто возникает вопрос о том, с какого момента она принадлежит наследнику на праве собственности, так как именно с этого момента ведется отчет трехлетнего срока, по истечению которого, используя имущественный налоговый вычет, предусмотренный п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, не нужно платить налог на доходы физических лиц с любого размера дохода от продажи квартиры.

По общему правилу право собственности на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации в ЕГРП. Однако из этого общего правила есть ряд исключений. Например, такое исключение сделано для так называемых ранее возникших до введения госрегистрации прав.

Исключение из этого правила сделано и в отношении недвижимого имущества, полученного по наследству. Так в соответствии со ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Ниже привожу одно из Писем УФНС по Москве о том, как данное правило должно учитываться в налоговых отношениях, а также Извлечение из Определения КС РФ о том, что нормы ст. 220 НК РФ не могут в принципе применяться без учета норм гражданского и семейного права.

Вопрос. КООПЕРАТИВНАЯ КВАРТИРА БЫЛА ПОЛУЧЕНА ПО НАСЛЕДСТВУ
НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО
ЗАКОНУ ОТ 20 МАРТА 2002 ГОДА. А СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
КВАРТИРУ ОФОРМЛЕНО 3 МАРТА 2003 ГОДА. СМЕРТЬ ПРЕЖНЕГО
ВЛАДЕЛЬЦА НАСТУПИЛА 2 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА. С КАКОЙ ДАТЫ
КВАРТИРА СЧИТАЕТСЯ НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ПОЛУЧАТЕЛЯ НАСЛЕДСТВА? В КАКОЙ СУММЕ НАСЛЕДНИК ИМЕЕТ
ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СЛУЧАЕ
ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ?

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

30 июня 2005 г.
N 28-10/461882

Заместитель
руководителя Управления
действительный государственный советник
налоговой службы II ранга
С.Х. Аминев
30 июня 2005 г.
N 28-10/461882

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2 ноября 2006 г. N 444-О
(Извлечение)

Реализация предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации общих правил применения имущественного налогового вычета при определении налоговой базы (в части определения периода, в течение которого отчужденное налогоплательщиком имущество находилось в его собственности) в системе действующего правового регулирования предполагает учет предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации правоустанавливающих обстоятельств, в частности относительно определения основания и момента возникновения права собственности на соответствующее имущество налогоплательщика.

Положение подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым при продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества не могут применяться без учета предусмотренного гражданским и семейным законодательством основания и момента возникновения права собственности на соответствующее имущество налогоплательщика при определении периода, в течение которого отчужденное налогоплательщиком имущество находилось в его собственности.

В силу статьи 6 Федерального конституционного закона О Конституционном Суде Российской Федерации конституционно-правовой смысл указанных положений подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации, является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

А вот дубина для налоговиков, которые пытаются спорить в этом вопросе.


Министерство финансов Российской Федерации
П и с ь м о
№ 03-04-05/7-445 11.08.2010

Вопрос: 05.04.2005 г. умер мой отец, о его смерти я узнала в феврале 2008 г. На основании решения суда от 13.11.2008 г. вступившего в законную силу 29.01.2009 г. мне был продлен срок принятия наследства, а также было признано мое право на 1/2 долю в праве собственности на соответственно две квартиры в городе Москве, земельный участок и жилое строение, расположенные в Сергиево-Посадском районе Московской области.

В настоящее время я хочу продать полученное мной в порядке наследства имущество.

Имею ли я право на получение налогового вычета при продаже полученных мной по наследству долей в праве собственности на две квартиры в городе Москве, земельный участок и жилое строение, расположенные в Сергиево-Посадском районе Московской области, в сумме, полученной мной от продажи?

В какой орган ИФНС я должна буду подать налоговую декларацию и какой орган будет исчислять мой налог на доходы физических лиц?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше письмо от 07.05.2010 по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей.

Согласно статье 218 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Статьями 1114 и 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина независимо от времени его фактического принятия, а также момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Таким образом, у наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследственное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав.

Из письма следует, что дата смерти наследодателя 05.04.2005, следовательно право собственности на наследственное имущество также возникло в 2005 году, то есть данное имущество находится в собственности налогоплательщика более трех лет.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи, в частности, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

Статьей 229 Кодекса определено, что налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со статьей 217 Кодекса.

Таким образом, налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию по доходам от продажи долей в праве собственности на имущество, принадлежащем налогоплательщику более 3-х лет, если нет иных доходов, подлежащих декларированию.

Заместитель директора Департамента
С.В. Разгулин
_________________
Еcли вы думаете, что сможете - вы сможете, если вы думаете, что не сможете - вы правы.

Министерство финансов Российской Федерации
П и с ь м о
№ 03-04-05/7-134 25.03.2010

Вопрос: Квартира находилась в равнодолевой (по 1/2) собственности у мужа и жены на основании договора передачи от 15.05.1992 года и свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество того же года. После смерти жены (свидетельство о смерти датировано 14.06.2005) 1/2 доли квартиры была наследована мужем (свидетельство о праве на наследство по закону от 13.03.2006 года). После этого квартира была оформлена в полную собственность мужа (свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество от 10.04.2006 года). В 2008 году вышеуказаная квартира была продана за 10 млн. рублей. Подскажите, с какого момента исчисляется срок владения - с даты смерти или с даты регистрации права в регистрационной службе?

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше обращение от 24.02.2010 по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса налогоплательщик при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, жилых домов, квартир, комнат, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей. При продаже, в частности, жилых домов, квартир, комнат и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставлялся в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
Согласно статье 218 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Статьями 1114 и 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина независимо от времени его фактического принятия, а также момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Таким образом, у наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследственное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав.

Заместитель директора Департамента
С.В. Разгулин
_________________
Еcли вы думаете, что сможете - вы сможете, если вы думаете, что не сможете - вы правы.

Принятие наследства

Дела о принятии наследства обычно разрешаются в судебном порядке, так как достигнуть мирового соглашения при решении вопросов о наследстве довольно сложно. Обычно каждая их сторон желает принять большую долю наследуемого имущества.

Наши юристы и адвокаты предоставляют профессиональные юридические консультации по вопросам наследства, а также решают споры между наследниками, осуществляют сбор необходимых документов для принятия наследства и осуществляют представительство в суде.

В результате принятия наследства у наследника возникают определенные права. Для того чтобы реализовать эти права, необходим юридический факт принятия наследства. Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять (исключение составляет выморочное имущество, поскольку в этом случае наследство переходит непосредственно, независимо от волеизъявления органа, действовавшего от имени государства или государственного образования). По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой. Принятие наследства не действует с обратной силой во времени. Это значит, что наследник, принявший наследство, приобретает право только на то имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследства.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно и соответственно не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Не может, например, наследник принять в наследство дом лишь при условии, что сестра, проживающая в этом доме, освободит его.

Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Независимо от фактического времени принятия наследства, оно считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Это правило действует и в тех случаях, когда право наследника на имущество подлежит государственной регистрации. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, регистрация - это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Она является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.

Таким образом, государственная регистрация, по общему правилу, только подтверждает уже существующее право собственности (для этого собственнику выдается соответствующий документ установленной формы).

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Возникает вопрос, существует ли право собственности на недвижимое имущество у наследников в момент открытия наследства.

Формально, право собственности на наследуемое недвижимое имущество возникает с момента открытия наследства, а не с момента государственной регистрации, которую можно осуществить только получив свидетельство о праве на наследстве. В свою очередь свидетельство о праве на наследство можно по общему правилу получить только по истечении срока на принятие наследства.

Соответственно осуществить правомочия собственника по распоряжению наследственным имуществом наследник в течение определенного срока все равно не может. Другими словами право собственности в полном объеме отложено до получения документального подтверждения наличия наследственных прав. Осуществлять другие правомочия собственника (пользования и владения) наследник может с момента открытия наследства.

Вам необходимо оформить и принять наследство, но возникли сложности? Обратитесь к нашим юристам! Они окажут Вам профессиональную юридическую помощь по всем вопросам наследства.

Рассмотрим различные виды и примеры принятия наследства.

Принятие наследства за несовершеннолетних осуществляют их законные представители: родители, усыновители, опекуны. Допускается как законное представительство (например, родители принимают наследство за своего малолетнего ребенка), так и по доверенности. В последнем случае необходимо чтобы в доверенности было специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не самим наследником, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Рассмотрим в качестве примера следующий случай: может ли нотариальная контора выдать свидетельство о праве на наследство, оставшееся после смерти матери, несовершеннолетнему, не достигшему 14 лет, проживающему с отцом, если брак между матерью и отцом был расторгнут, она проживала отдельно и срок на принятие наследства пропущен? Поскольку местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов, а в данном случае несовершеннолетний проживает с отцом, и последний от имени несовершеннолетнего не вступил в управление наследственным имуществом, то он не может считаться принявшим наследство после умершей матери, проживавшей в другом месте.

Таким образом, для принятия наследства отцу необходимо подать от имени несовершеннолетнего заявление в нотариальную контору в установленный законом срок.

Однако не совершение опекуном своевременно указанных действий не обязательно влечет утрату несовершеннолетним наследственных прав. Это обусловлено тем, что отказ от наследства без предварительного согласия органов опеки и попечительства невозможен. Следовательно, несогласованная с органом опеки и попечительства неподача опекуном заявления о принятии наследства может быть оспорена в судебном порядке. В частности, это обстоятельство может быть указано при подаче заявления о продлении срока для принятия наследства.

Лица, являющиеся частично дееспособными, могут принимать наследство только с согласия родителей усыновителей, попечителей.

Возникает вопрос о том, могут ли несовершеннолетние фактически вступать во владение наследственным имуществом. Если придерживаться смысла статьи ГК, где (несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия родителей, усыновителей, опекунов) и статьи ГК, где (сделки от имени несовершеннолетних совершаются родителями, усыновителями, опекунами), то применение указанных норм нарушило бы права несовершеннолетних, поскольку это означало бы, что они не могут принять наследство путем фактического вступления во владение им. Отсутствие заявления об отказе от доли в наследстве свидетельствует о том, что наследство принято с соблюдением требования закона. Таким образом, факт проживания несовершеннолетнего в наследуемом жилом помещении, пользование каким-либо другим имуществом, переходящим по наследству, свидетельствует о принятии наследства.

Заявление о принятии наследства служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества. Оно подается либо непосредственно тому нотариусу, за которым закреплен дом, где проживал наследодатель, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении тогда днем подачи заявления будет дата почтового отправления.

Бывают случаи, когда шестимесячный срок на исходе, а обратиться в нотариальный орган наследник не успевает, как не успевает и засвидетельствовать свою подпись на заявлении перед отправлением его в нотариальную контору по месту жительства умершего. В этом случае наследник должен отправить заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство с незарегистрированной подписью. Нотариальный орган обязан принять такое заявление с единовременным извещением наследника о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление или явиться лично в нотариальную контору. В этом случае установленный законом срок на принятие наследства не будет пропущен, поскольку дата подачи заявления будет определяться по дате почтового отправления.

Для подачи заявления необходимо предъявить паспорт, документы, доказывающие степень родства (свидетельство о рождении) или подтверждающие наличие брачных отношений (свидетельство о браке), свидетельство о смерти наследодателя, справку из паспортного стола о месте жительства умершего на момент его смерти, завещание, если наследование осуществляется по завещанию. Следует отметить, что подача указанных документов не основана на законе и может привести к пропуску наследниками срока для принятия наследства. Нотариус не может отказать в приеме от наследника заявления о принятии наследства, даже если какие-либо документы отсутствуют. Другое дело, что для выдачи свидетельства о праве на наследство необходим весь указанный перечень документов.

При наследовании недвижимости в жилой сфере возможны ситуации, когда наследодатель при жизни не зарегистрировал принадлежавшее ему имущество в Бюро технической инвентаризации и не зарегистрировал принадлежащее ему право собственности в соответствующей регистрационной палате, что дает нотариусу право отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Аналогичные ситуации могут возникать и в отношении земельного участка, который должен быть зарегистрирован в соответствующем земельном комитете. Отказ нотариуса может быть обжалован в судебном порядке.

Звоните юристу прямо сейчас:

С какого момента наследство принятое принадлежит наследнику

Право собственности возникает с момента принятия наследстваВ современном мире институт наследования претерпевает большие изменения и имеет свои подводные камни, без знания которых можно очень легко «расстаться» с имуществом.

Главным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно ст. 1152 ГК РФ. А вот какие же виды принятия наследства существуют? Каковы сроки и с какого момента можно распоряжаться имуществом наследнику и признаваться таковым?

Способы принятия наследства по ст. 1152 ГК РФ

Право собственности возникает с момента принятия наследстваДля начала следует изучить немного теоретической информации. Так, наследование делится на 2 вида . наследование, принятое «по закону» и наследование «по завещанию». Первым и преимущественным видом является наследование принадлежавшего имущества «по завещанию».

Что же представляет собой этот документ? Пункт 5 статьи 1118 ГК РФ даёт чёткое и ясное определение этому термину, таким образом, это личное волеизъявление человека . оформленное в соответствующей форме. В одной из статей ГК РФ закреплено это право каждого человека.

Итак, наследниками «по завещанию» могут признаваться как физические лица, так и государство – это важная особенность . Также стоит отметить, что в завещании может быть отображена лишь часть имущества.

У этой категории есть несколько признаков, каждый из которых, так или иначе, закреплён в статье ГК РФ:

  • это сделка носит односторонний характер
  • эта сделка носит сугубо личный характер (пункт 3 статьи 1125 гласит о том, что такой документ должен быть лично подписан человеком)
  • эта сделка является срочной, так как определённый момент обязан наступить.
  • Завещание должно обязательно быть заверено нотариусо м или лицом, чьи действия по ГК РФ могут быть приравнены к нотариальным.

    Вторым по значению является принятое наследство «по закону» . Такая форма является независимой от наличия завещания. В наследство вступают лица (наследники), указанные в ГК РФ и разделённые на несколько очередей. Глава 63 Гражданского кодекса подробно описывает эту процедуру.

    Рассмотрим некоторые моменты. Согласно статье 1142 ГК РФ в первую очередь правом обладания принадлежавшего наследодателю имуществом имеют родители, дети и супруги . Во вторую очередь отнесены браться и сёстры, а также дедушки и бабушки. Пункт второй относит также и детей братьев и сестёр.

    Наследование по ГК РФ 1153 статье

    Право собственности возникает с момента принятия наследстваСогласно статье 1153 Гражданского кодекса, существует два способа принятия наследства: фактические принятие и принятие у нотариуса. Рассмотрим кратко оба способа.

    Фактическое принятие . этот способ заключается в подаче заявления наследником в то место, где было открыто наследство. Существует возможность подачи такого заявления юридическим представителем, но только в том случае, если в доверенности наследника отражено это право.

    П. 2 статьи 1153 гласит о том, что наследник вступает в своё право тогда, когда принял фактические действия по принятию принадлежавшего наследодателю имущества. В реальной жизни такие действия являются сложно доказуемыми фактами . Например, к ним можно отнести:

    1. Оплата расходов на содержание имущества.
    2. Возможность принимать действия по управлению или владению наследуемым имуществом.
    3. Возможность принимать меры по сохранению этого имущества.
    4. Оплата долгов наследодателя наследником.

    Стоит отметить, что факт организации и проведения похорон не может относиться к вышеописанным действиям, а значит, эти моменты нельзя относить к фактическому принятию наследства.

    Принятие наследства у нотариуса . Самый простой способ вступления и получения статуса наследника – это прийти к нотариусу (разумеется, по месту открытия наследства) и написать заявление для того, чтобы стать полноправным обладателем принадлежавшего имущества наследодателю. Самое важное — это срок подачи заявления, о котором будет рассказано ниже.

    Сроки принятия наследства (ГК РФ 1152–1156 статьи)

    Право собственности возникает с момента принятия наследстваИтак, согласно общему правилу, срок подачи заявления для вступления в наследство составляет 6 месяцев . Статья, которая регулирует это положение находится в ГК РФ. С какого момента начинается отсчёт?

    Всё то же общее правило: со дня открытия наследства (это закреплено в пункте 4 статье 1152 ГК РФ). В следующей статье закреплено положение о восстановлении сроков. Стоит различать понятие «продление» и «восстановление» сроков. Для этого должен быть весомый факт, к которому можно отнести следующие случаи:

  • Невозможность обращения к нотариусу вследствие серьёзного и тяжёлого заболевания (к этому же п. относят и беспомощное состояние).
  • Невозможность обращения к нотариусу из-за командировки (только в том случае, когда будет доказан факт невозможности принимать юридические действия и пользоваться различными юридическими услугами).
  • Невозможность подачи заявления вследствие неграмотности.
  • Это далеко не закрытый перечень ситуаций, в которых возможно восстановление сроков. Не стоит забывать, что такие заявления должны быть чётко аргументированы . иметь ссылки на законы РФ, статьи и п. кодексов.

    Ещё одна особенность сроков наследства: статьи Гражданского Кодекса РФ закрепляют в себе несколько очередей наследников. Это значит, что в связи с определёнными обстоятельствами существует случаи, когда призванные к принятию лица-наследники не вступили в наследство, кто-то из первой очереди умер, кто-то из призванных наследников отказался от наследства или же произошёл момент «отстранения».

    Во всех вышеперечисленных случаях право наследования переходит к другой очереди или к иным наследникам. И здесь срок отсчитывается уже не с момента открытия наследства, а с момента возникновения этого самого права.

    Так с какого же момента возникает право пользоваться принадлежавшим наследодателю имуществом и принимать его у наследника? Ответ весьма прост. Нужно всего лишь заглянуть в п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ и прочесть, что наследник может считать имущество «своим» уже с того дня, когда наследственное право считают открытым .

    Что это значит? Момент открытия наследства – это не что иное, как день смерти лица, которое является наследодателем. То есть, независимо от того, когда будет подано заявление и произойдёт фактическое принятие (не забываем про общий срок!). Также момент «принадлежности» имущества не зависит от законодательного переоформления права собственности.

    Документы для вступления в наследство

    Право собственности возникает с момента принятия наследстваОчень часто процедура вступления затягивается из-за неполноты документов или неправильного прочтения завещания (не учли отдельные пункты и ст.). Чтобы не затягивать процесс, перед обращением к нотариусу необходимо подготовить определённый пакет документов .

    Стоит отметить, что существует общий пакет, который необходим для подачи заявления. Но для вступления и оформления конкретного имущества, будь то движимое, недвижимое или же акции, потребуются документы, характерные для этого вида имущества.

    Перечень основных документов:

  • документ, который подтверждает личность наследника
  • заявления, заполненное по установленному образцу
  • справка о смерти наследодателя
  • справка, подтверждающая место регистрации наследодателя и лиц, совместно проживавших с ним
  • документ, который подтверждает родство.
  • Таким образом, для того чтобы лицо признать наследником и получить имущество, необходимо в срок шести месяцев подать заявление нотариусу (см. ст. 1152 ГК РФ). После решения и изучения каждого конкретного случая будет получено свидетельство о вступлении в наследство.

    Источники:
    www.frskuban.ru, studopedia.ru, www.mosgrad.ru, www.united-jurists.ru, nasledstvo.guru

    Следующие:




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное