По фгк наследство открывается вследствие
Наследственное право России
Англо-американская система наследственного права
В англо-американском системе наследственного права традиционно используются судебные прецеденты и своды законов.
В Англии среди наиболее важных законов в области наследования следует отметить: Закон о завещаниях 1837 г. Закон об управлении наследственным имуществом 1925 г. Закон о наследовании (обеспечении семьи) 1938 г. Закон об имуществе лиц, не оставивших завещания 1952 г. Закон о наследовании (обеспечении семьи и иждивенцев) 1975 г. а также Закон об изменении наследственного права 1995 г. касающийся наследственных прав пережившего супруга и влияния развода на завещание.
В США, помимо федеральных законов, наследственные отношения регулируются также законами штатов. Так, в США разработан Единообразный наследственный кодекс США (Uniform Probate Code), однако он действует лишь в некоторых штатах, в других штатах приняты собственные наследственные кодексы или законы, которые регулируют вопросы наследования. При этом примечательно, что в штате Луизиана действует «французский» Гражданский кодекс, вследствие чего в этом штате сохранилась в основных чертах французская (т.е. континентальная) система наследственного права.
Особенностью американской системы является наличие судебного органа специальной юрисдикции — суда по делам о завещаниях и наследствах (Probate Court), который занимается распределением имущества между наследниками .
В странах англо-американской правовой системы наследование не рассматривается как универсальное правопреемство. В Великобритании, США, Канаде, Австралии и некоторых других странах наследованию свойственен ликвидационный характер, т.е. имущество наследодателя не переходит наследникам, а ликвидируется, при этом наследникам переходят только активы, оставшиеся после расчетов с кредиторами наследодателя.
Наследственное имущество первоначально переходит к личному представителю наследодателя, который может быть назначен в завещании, и тогда он именуется исполнителем завещания (executor), либо судом, в этом случае его называют администратором (administrator).
В Англии основной процедурой, предшествующей вступлению исполнителя завещания или администратора в свои права, является процедура специальных судебных слушаний, называемая утверждением завещания. При этом администратору, назначаемому непосредственно судом, выдается особый документ, подтверждающий его полномочия, в то время как исполнителю завещания вручается официальная копия завещания.
По общему правилу исполнители завещания и администраторы, действуя от своего имени и под свою ответственность, свободны в осуществлении любых мер, необходимых для управления наследством. При возникновении сложных ситуаций личный представитель вправе обратиться за инструкциями и разъяснениями в Канцлерское отделение Высокого суда правосудия. При незначительном размере наследства исполнитель может не назначаться, так как раздел наследства осуществляют наследники.
Как в Англии, так и в США личный представитель умершего первоначально проводит все расчеты с кредиторами и лишь потом выдает наследникам оставшуюся часть наследственного имущества.
Согласно наследственному законодательству США при наступлении смерти личный представитель должен уведомить кредиторов наследодателя путем публикации объявления о месте и сроке приема их требований к наследственному имуществу, после чего производится отсчет времени для предъявления требований, за пределами которого право на предъявление требований считается прекращенным.
В странах англосаксонской системы права наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону. При этом наследование по завещанию носит приоритетный характер и основной формой распоряжения имуществом после смерти является завещание.
В Великобритании в качестве единственной допустимой формы завещания признается завещание, удостоверенное свидетелями. Такого рода завещания действуют и в большинстве штатов США.
Завещание, удостоверенное свидетелями, пишется самим завещателем либо иным лицом по его поручению от руки, печатается на машинке или на типографском бланке и подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей (ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г.). Как правило, в качестве свидетеля, удостоверяющего завещание, не может выступать лицо, являющееся по данному завещанию выгодоприобретателем.
В некоторых штатах США допускается составление собственноручного завещания, выполненного без применения технических средств. Кроме того, в отдельных штатах допускается устная форма завещания (oral will, nuncupative will).
Завещательная дееспособность в странах общей системы права зависит от достижения определенного возраста, а также от психического здоровья лица. В Англии и большинстве штатов США допускается составление завещания лицами, достигшими 18-летнего возраста. В некоторых штатах (например, Джорджии) допускается составление завещания уже в 14 лет. Также по достижении 14 лет могут составлять завещания английские военнослужащие и моряки в плавании.
Наследственное право США специфическим образом регулирует завещательную дееспособность в части необходимого состояния психического здоровья завещателя, что существенным образом отличается от подхода российского законодателя к указанному вопросу. Так, в частности, состояния полного здравомыслия не требуется. Даже решение суда о признании лица недееспособным еще однозначно не доказывает, что оно утратило должное психическое состояние для завещательных целей.
Например, в одном из решении суда штата Юта (1994 г.) было постановлено, что признание завещателя недееспособным в судебном порядке и назначение ему опекуна не препятствует составлению завещания, так как для совершения данной процедуры требуется меньший объем дееспособности, нежели для иных сделок. Психическое состояние завещателя должно отвечать четырем следующим условиям: 1) он должен понимать существо действий, которые выполняет 2) он должен знать лицо, которое будет получателем завещанного имущества 3) он должен знать природу и состав своего имущества: 4) он должен понимать существо совершенного им распоряжения.
Всего в США существует семь основании для признания завещания недействительным (этот перечень совпадает с английским):
- несоблюдение формы, например отсутствие подписи завещателя
- отмена завещания
- отсутствие завещательной дееспособности на момент составления завещания
- отсутствие завещательного намерения
- неправомерное воздействие (например, когда адвокат составляет проект завещания, по которому он сам получает наследство)
- нахождение завещателя под воздействием обмана или мошенничества
- составление завещания по заблуждению.
Следует отметить, что в некоторых штатах (например, Техасе и Вирджинии) суд может признать завещание недействительным, если в него не включен ребенок завещателя. Это возможно, когда у завещателя на момент составления завещания еще не было детей и если «пропуск ребенка» был совершен не умышленно. Если же завещатель уже обеспечил ребенка имуществом иным способом или завещал все свое имущество супругу — родителю ребенка, то завещание нельзя признать недействительным.
В Англии законодательству неизвестны такие понятия, как «резерв» или «обязательная доля». Сравнительно недавно в английском праве появились средства защиты интересов семьи наследодателя. Акт о наследовании (об обеспечении семьи) 1938 г. предоставил возможность пережившему супругу, несовершеннолетним и нетрудоспособным детям воспользоваться правом просить суд о назначении им «разумного» содержания из наследственного имущества, если оно не было обеспечено завещанием.
Позднее согласно Акту «О наследовании» 1975 г. (далее — Акт о наследовании) воспользоваться правом о назначении «разумного» содержания предоставлялось бывшему' супругу наследодателя, не вступившему в другой брак, детям умершего, в том числе еще не родившимся, иждивенцам и некоторым другим лицам, не связанным с наследодателем кровным родством. Акт о наследовании предоставил более широкие полномочия по определению размера и способа исчисления «разумного» содержания указанным лицам.
В 49 штатах США принципиально отсутствует привычный нам романо-германский институт обязательной доли несовершеннолетним детям, а приоритет принципа свободы завещания делает безразличным отношение к обездоливанию несовершеннолетних детей.
Свойственный европейскому наследственному праву институт обязательной доли детям существует лишь в Луизиане — единственном в США штате римского права, но он имеет одно принципиальное отличие от такового, предусмотренного ст. 1149 ГК РФ, а именно — он распространяется не только на несовершеннолетних, но и на взрослых детей.
Следует отметить, что в странах общего права переживший супруг наследодателя занимает особое, привилегированное положение по сравнению с другими членами семьи наследодателя. Указанные лица обладают «правом первых долларов» (или фунтов стерлингов — в Англии), а также правом на определенную часть наследства. В частности, согласно § 102 Единообразного наследственного кодекса США переживший супруг получает первые 50 000 долларов и половину всего наследства. Во Флориде сумма «первых долларов» составляет 20 000 долларов.
В Англии очередность наследников устанавливается только применительно к случаям, когда отсутствует переживший супруг наследодателя. Так, в этом случае к наследованию призываются: 1) дети наследодателя и их нисходящие 2) родители наследодателя 3) полнородные братья и сестры и их нисходящие 4) неполнородные братья и сестры и их нисходящие 5) деды и бабки 6) полнородные дяди и тетки 7) неполнородные дяди и тетей.
Потребление памяти: 0.5 Мб
Брачно-семейное и наследственное право по ФГК 1804г
По кодексу Наполеона собственность на имущество можно приобрести путём наследования, дарения, завещания или в силу обязательств. В Кодексе подтверждается отмена феодального принципа наследования - окончательная отмена принципа майората, которая началась ещё в марте 1790 года. По сравнению с дореволюционным периодом было сильно ограничено право наследодателя управлять своим имуществом, так как в задачу государства входило защитить имущество для членов семьи и законных интересов наследников[1].
По кодексу различали два принципа наследования: по завещанию и по закону. Наследование по закону также было новым положением, введённым в период революции. Закон при определении порядка наследования не принимает во внимание ни природы, ни происхождения имущества, - говорит Кодекс. Кодекс определяет переход имущества как переход имущества умершего к одному или нескольким живым лицам. Он объединил передачу имущества по завещанию с передачей в виде дарения, причём самым важным моментом передачи наследства по завещанию Кодекс, по примеру римского права, определял волеизъявление. Наполеон на стадии разработки Кодекса называл право завещательного распоряжения собственностью врученным как бы самой природой главе каждой семьи[2].
Кодекс различал несколько способов передачи наследства по завещанию - собственноручное, публичное и тайное. Собственноручное завещание-это завещание, полностью написанное, подписанное и датированное самим завещателем. Публичное завещание означало, что сам текст завещания будет написан под диктовку в присутствии двух нотариусов и двух свидетелей или же одного нотариуса и четырёх свидетелей. Тайное завещание подразумевало под собой публичную передачу запечатанного текста завещания нотариусу на хранение в присутствии шести свидетелей.
В Кодексе осталось понятие субституции (ст.897)[3], заимствованное из римского права, но только для наследников первой степени родства. В отношении других степеней родства принцип субституции не действовал и даже запрещался. Таким образом, свобода завещаний ограничивалась не только адресатом, но и обязательной долей наследства.
В отношении наследства Кодекс опирается на писаное право дореволюционной Франции, но уже без влияния канонического права. В Кодексе чётко обозначены разряды наследников: нисходящие: дети, внуки. правнуки, родители и их нисходящие: браться, сёстры, племянники, восходящие: дедушка, бабушка и их родители и боковые родственники до 6-ой степени. Супруг наследовал после четвёртого разряда, а при наличии наследников более высокого разряда по одной из линий супруг получает право на половину всего имущества.
Следует отметить, что при наследовании действовал принцип свободной доли - свободную долю можно было распределить по своему усмотрению на завещания и пожизненные дарения, а резерв можно было распределять только между ближайшими родственниками, как восходящими, так и нисходящими. При наследовании по закону был уничтожен принцип первородства, теперь наследовали родственники: дети, нисходящие, восходящие и боковые до 12-ой степени родства, и только при отсутствии таковых имущество переходило супругу. Внебрачные дети могли наследовать только треть доли наследства законного ребёнка и не имели права наследовать после восходящих, нисходящих или боковых родственников наследодателя и только в том случае, если были признаны в законном порядке, и если речь шла об имуществе отца и матери, но не других родственников.
Относительно наследования по завещанию, то оно было значительно расширено, но всё же ограничено. Так, при наличии у наследодателя одного ребёнка, к наследству допускалась только половина всего имущества, при наличии двух детей - четверть имущества, также при наличии родственников по восходящей линии- три четверти имущества, а если имеются родственники по обеим линиям - половина всего имущества[4].
Кодекс Наполеона расширил свободу завещаний и дарений, которые нередко использовались для обхода законного порядка наследования. Дарение или завещание не могло превышать половины имущества, если после смерти лица, совершавшего завещательное распоряжение, оставался один законный ребенок, 1/3 имущества – если оставалось двое-трое и более детей. При таком порядке наследования за законными детьми резервировалась большая часть имущества, которое делилось между ними поровну вне зависимости от возраста и пола. Таким образом, статьи ГК Наполеона о наследовании способствовали дроблению семейных имуществ.
В семейных отношениях важнейшим положением (неновым для германского права) было признание только гражданского брака. Брак считался не частным договором, а государственно-социальным институтом. Но заключать его полагалось путем согласного личного заявления в присутствии только гражданского чиновника. Не запрещалась и церковная форма брака, и все церковные обязанности признавались сохраняющими силу для придерживающихся этих правил. Закреплялась моногамность брака и невозможность вступить в другой брак, не прекратив предыдущего.
Брачный возраст устанавливался в согласии с требованиями гражданской дееспособности: в 21 год для мужчин, в 16 – для женщин. Подразумевалось, что отец дает согласие на брак для своих законных детей (фактически – только для женщин, поскольку мужчины в 21 год приобретали полную дееспособность). Таким образом, проявление отеческой власти было значительно ослаблено.
Отношения супругов в браке регулировались традиционно, с закреплением доминирующей воли мужа. Супруги обязаны были совместно жить, соблюдать верность, поддерживать совместное хозяйство муж обязан был предоставлять жене соответствующее ее положению содержание. Доминирующая роль мужа по-прежнему выражалась в том, что он вправе был решать по-своему все вопросы совместной жизни, выбирать местожительство. Однако такое главенство уже не было абсолютным. В частности, жена могла не подчиняться решению мужа, если оно ей представлялось злоупотреблением правом.
Женщина в браке не теряла своей дееспособности. Более того, в домашнем хозяйстве она имела преимущественное право на все действия. Сделки и юридические действия в этих пределах подразумевали согласие мужа, которое могло быть ограничено только путем специального установления опеки над женой.
ГГУ признавало режим общности имущества супругов. Другие отношения супругов по поводу имущества допускались, но для этого надо было заключать специальный брачный контракт. В течение брака муж управлял всеми имуществами семьи, включая «внесенные» женой. Однако управлять имуществом жены муж должен был «правильно», а для распоряжения ими – испрашивать ее согласия. В полном ведении жены были ее личные вещи, включая драгоценности, а также полученное в подарок, приобретенное своим трудом или самостоятельным ведением предприятия. Таким образом, система внутрисемейных имущественных отношений ГГУ была более благоприятна для женщины, хотя равенство далеко не устанавливалось.
Развод допускался только в судебном порядке и при наличии узаконенных причин (прелюбодеяние, совершение преступления, злонамеренное оставление, нарушение обязанностей брака, в т. ч. жестоким обращением с супругом). В этой части проявилось влияние протестантизма.
В значительной степени условным стал институт отцовской власти в отношении детей. Мать также обязана и была вправе заботиться о личности детей. Отец мог пользоваться имуществом детей. Сохранялась возможность отца прибегнуть в отношении своего ребенка к исправительным мерам, но они налагались не произвольно, а по решению опекунского суда.
Сохранялось различие прав законных и внебрачных детей. По отношению к матери внебрачные дети считались наравне с ее законными, по отношению к отцу – родство не признавалось. Однако внебрачные дети могли требовать от своего отца алиментов до достижения ими 16 лет. Соответственно различались и наследственные права детей. Правом на обязательную долю в наследстве пользовались только законные дети.
Германское гражданское уложение 1896 г. стало вторым, после Французского гражданского кодекса 1804 г. классическим выражением частного права эпохи Нового времени. Его особенности были особыми чертами германской правовой традиции. А общие принципы – также с классической полнотой выражали стремления к экономической и гражданской свободе на основе гражданского равенства. Вместе с тем открытый индивидуализм, присущий частному праву переходной эпохи, был сглажен стремлениями к социально-полезному праву это предопределило значительное возрастание проявлений государственного регулирования институтов частного права.
Как еще один классический образец права эпохи, ГГУ оказало значительное влияние на кодификацию и развитие права не только в Европе, но в большей степени в других странах Азии и Латинской Америки. На основе ГГУ сложилась тем самым еще одна традиция западного права, определившая правовое развитие и Новейшего времени.
В Германии, пройдя через многие перипетии последующего законодательного обновления, реформ и деформаций, ГГУ осталось в основном действующим до конца XX в.
Наследственное право по ФГК 1804 г.
Кодекс подтвердил отмененный еще в период революции феодальный порядок наследования.
Наследство открывается в силу:
- естественной смерти наследодателя
- гражданской смерти наследодателя
Наследниками становились в указанной законом последовательности: дети, внуки и иные нисходящие (1я очередь) боковые и их потомство (2я очередь) восходящие – наследуют, если нет нисходящих (3я очередь). Всего по ФГК 12 степеней родства (не путать с очередями).
В особом порядке наследуют внебрачные дети: (их наследственные права значительно сужены)
§ только если внебрачные дети были признаны в установленном законом порядке, они будут иметь право на имущество родителей
§ не имеют права на имущество родственников своих родителей
§ наследуют половину от доли законных наследников, если таковые имеются
§ наследуют 75 % имущества после родителей, если нет нисходящих наследников, но есть восходящие.
При наследовании со второй очереди производится разделение между отцовской и материнской линиями, и очередь наследования определяется для каждой линии особо.
При отсутствии кровных родственников, переживший супруг мог вступить во владение наследственным имуществом только на основании ввода его во владение председателем гражданского трибунала. При отсутствии пережившего супруга (т. е. нет наследников вообще)
имущество становилось выморочным и переходило в собственность государства.
Наследование по завещанию: (осуществляется путем составления завещания, назначения наследника, назначения легатов - все это по ФГК называлось завещательными распоряжениями)
Нет полной свободы завещаний: (ФГК идет по пути компромисса между наследниками по закону и наследниками по завещанию) доля имущества, передаваемая по завещанию или легатом, не может превышать:
- 50 % если остался 1 законный ребенок
- 33 % если осталось 2 детей
- 25 % если осталось 3 и более детей
10. Наследственное право
Наследственное право, урегулированное в ФГК довольно подробно, исходит из принципов свободы завещания и охраны интересов семьи и тесно связано с правом собственности. Ему посвящена книга 5 ФГК, содержащая более 300 статей.
Наследованием является переход имущества, прав и исков умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам) с возложением на них всех обязательств, обременяющих наследство (ст. 723 ФГК). Наследование возможно по одностороннему распоряжению наследодателя на случай смерти (т.е. по завещанию) и в порядке, установленном законом. Эти правовые институты рассматриваются в ФГК раздельно, поскольку завещание регламентируется в связи с прижизненными дарениями, как одно из оснований безвозмездного приобретения имущества.
Наследование по завещанию – это односторонняя сделка (действие) завещателя, совершенная в установленной законом форме, которая выражает его волеизъявление относительно юридической судьбы его имущества после его смерти и которое он может отменить (ст. 895 ФГК). Совместные и взаимные завещания запрещены (ст. 968 ФГК). Завещание может быть составлено собственноручно, сделано путем публичного акта или в тайной форме (ст. 969 ФГК). Собственноручное завещание должно быть целиком и от руки написано самим наследодателем, иметь проставленные им дату и подпись. Завещание в форме публичного акта должно быть совершено при участии двух нотариусов или одного нотариуса и двух свидетелей. Завещание, составленное наследодателем и переданное в запечатанном виде на хранение нотариусу в присутствии двух свидетелей, называется тайным. Наследодателем может быть дееспособное лицо, находящееся в здравом рассудке (ст. 901 ФГК). Несовершеннолетний, достигший 16 лет и находящийся под родительской властью вправе завещать лишь 1/2 того имущества, которым по закону вправе распоряжаться совершеннолетний (ст. 904 ФГК). В качестве наследника может быть любое избранное наследодателем лицо, за исключением лиц, объявленных по закону неспособным к этому (ст. 902 ФГК). При нарушении интересов нисходящих и восходящих прямых родственников в завещании, они вправе претендовать по суду на обязательную долю. При наличии у наследодателя на момент открытия наследства одного ребенка, он вправе претендовать на 1/2 часть от всего имущества наследодателя, два ребенка должны получить 2/3, а три и более детей – 3/4 от имущества наследодателя (ст. 913 ФГК). Вправе наследовать как законные, так и внебрачные дети. При отсутствии у наследодателя на момент открытия наследства детей правом на 1/4 часть наследства каждому могут воспользоваться его отец и мать (ст. 914 ФГК). Завещание может иметь своим предметом все имущество, его определенную долю или отдельные вещи (ст.
1002 ФГК). Завещатель может назначить одного или нескольких исполнителей завещания (ст. 1025 ФГК).
Завещание в целом и в частности может быть отменено или изменено наследодателем составлением нового завещания или выражением соответствующего волеизъявления, посредством совершенного перед нотариусом акта (ст. 1035 ФГК). Оно может быть признано недействительным при несоблюдении установленной формы, неопределенности его содержания, пороков воли завещателя (заблуждения, угрозы, иных противоправных действий), при отсутствии у наследодателя способности к составлению завещания.
Договоры о наследовании допускаются в исключительных случаях, в том числе между супругами. В отличие от завещания договор о наследовании вступает в силу с момента его заключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
Наследование по закону происходит при отсутствии завещания. Для того чтобы наследовать, нужно существовать в момент открытия наследства (т.е. в момент смерти наследодателя), поэтому не способны наследовать тот, кто еще не зачат и рожденный нежизнеспособный ребенок (ст. 725 ФГК). Законом определен круг лиц, которые вправе получить имущество умершего (ст. 724, 733 767 ФГК). Они наследуют в определенной очередности, причем наличие предшествующей очереди исключает призвание к наследованию все последующие (так называемая система разрядов). Наследниками первого разряда являются нисходящие наследодателя (его дети, внуки и т.д.), наследующие в равных долях. Наследниками второго разряда являются родители наследодателя, его братья и сестры, а также их нисходящие родственники. Наследниками третьего разряда входят прочие кроме родителей наследодателя восходящие родственники (дед, бабка, прадед, прабабка и т.д.). Наследниками четвертого разряда являются все прочие, кроме братьев и сестер, боковые родственники до 6 й степени родства (двоюродные братья и сестры, дяди, тетки и пр.). Переживший супруг наследодателя наследует как законный наследник перед наследниками четвертого разряда 1/2 или 1/4 часть собственности на наследство в зависимости от наличия наследников более высоких разрядов.
Переход наследственного имущества происходит с момента смерти наследодателя и не предполагает специального принятия наследником или постановления судебных органов (так называемая сезина– ст. 784 ФГК).
Ответственность по долгам наследодателя ограничена пределом унаследованного имущества (ст. 802 ФГК).
Наследник вправе подать заявление об отказе от наследства в письменной форме в канцелярию суда, где оно должно быть внесено в особый реестр.
Характеристика имущественных правоотношений по гражданскому кодексу Франции 1804 года
Категория: История государства и права
автор: LOL | 22-07-2010, 05:32 | Просмотров: 2184
Собственность на имущества приобретается и передается путем наследования, дарения между живыми и по завещанию, присоединения или включения в состав другой вещи, путем давности и в силу обязательств. Имущества, которые не имеют хозяина, принадлежат государству. Имеются вещи, которые не принадлежат никому, и пользование которыми является общим для всех. Собственность на клад принадлежит тому, кто его открыл на принадлежащем ему участке, если же клад был найден на чужом участке, то он принадлежит пополам нашедшему его и собственнику участка. Кладом является всякая вещь спрятанная или зарытая, на которую никто не может удостоверить свою собственность, и которая открыта в результате чистого случая. Право на потерянные вещи, собственник которых не является, на предметы, выброшенные морем и выброшенные в море, на растения и травы, растущие на берегу моря, возможность охотиться и ловить рыбу - регулируются особыми законами.
Наследства открываются вследствие естественной смерти и вследствие гражданской смерти.
Дарение между живыми - это действие, посредством которого даритель лишает себя действительно и безвозвратно подаренной вещи в пользу одаренного, который её принимает.
Дарение посредством завещания - это действие, посредством которого завещатель устанавливает распоряжение на то время, когда его уже не будет в живых, обо всем своем имуществе или о части имущества, и которое он уже не может отменить.
Для совершения дарения необходимо быть в здравом рассудке. Замужние женщины не могут совершать дарения между живыми без содействия или специального согласия её мужа или без разрешения суда, но не нуждаются ни в согласии мужа, ни в разрешении суда, чтоб сделать распоряжение посредством завещания.
Для того чтоб быть способным к получению дарения между живыми достаточно быть зачатым к моменту дарения.
Для того чтоб быть способным к получению имущества на основании завещания, достаточно быть зачатым к моменту смерти завещателя.
Дарение или завещание получат силу, только если ребенок будет рождён жизнеспособным.
Несовершеннолетний не может делать распоряжений в пользу своего опекуна.
Священнослужители, доктора медицины или хирургии, врачи и аптекари, которые лечили лицо во время болезни, от которой оно умерло, не могут воспользоваться распоряжениями между живыми или завещательными распоряжениями, которые это лицо сделало в их пользу в течение этой болезни.
Распоряжения в пользу иностранца можно делать лишь в том случае, если этот иностранец может делать распоряжение в пользу француза.
Всякое распоряжение в пользу лица, не обладающего способностью к получению имущества путем дарения или по завещанию, является ничтожным, даже если оно было скрыто под формой возмездного договора или было сделано от имени подставных лиц. Подставными считаются супруг и родственники неспособного по восходящей и нисходящей линиям.
Принудительное изъятие собственности
Кредитор может требовать через суд принудительного изъятия из собственности должника:
1. недвижимых имуществ и их принадлежностей, признаваемых недвижимостями, принадлежащих его должнику на праве собственности
2. узуфрукта, принадлежащего должнику на имущества того же характера.
Давность является средством приобретения в силу истечения определенного промежутка времени и при наличии условий, определенных законом. По давности нельзя приобретать собственность на вещи, не находящиеся в обороте. Для приобретения по давности нужно владение постоянное и непрерывное, спокойное и открытое, не возбуждающее сомнений и осуществляемое лицом в качестве собственника. Если не доказано другого, то считается, что каждый владеет для себя и как собственник.
Давность исчисляется днями и считается истекшей, когда истек последний день срока.
Все иски погашаются давностью в 30 лет. Тот, кто ссылается на истечение этой давности, не обязан указывать на основание давностного владения и ему не может быть противопоставлено возражение о его недобросовестности.
Как видим, Кодекс Наполеона регулирует правоотношения, актуальные и в наши дни, не случайно Кодекс действует до сих пор и является гордостью Франции.
Список использованной литературы.
1. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М 1999.
2. Батыр К.И. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М 1996.
3. Вяря Э. Новая история. Часть 3. Таллинн 1994.
ДВИЖИМЫЕ И НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ. 3
Способы приобретения собственности. 15
Источники:
Следующие:
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением